Выдача патента
Не менее важным этапом, связанным с получением патента на изобретение (полезная модель), является этап выдачи патента по заявке, по следующим причинам.
После получения заявителем из Патентного ведомства решения о выдаче патента на изобретения по поданной заявке, необходимо:
- проверить формулу изобретения, по которой экспертом патентного ведомства было принято решения о выдаче патента;
- проверить материалы описания, фигуры, реферат заявки, которые будут опубликованы в описании к патенту;
- проверить правильность указания сведений о заявителе (-ях), авторе, а также названия изобретения;
- своевременно подать в Патентное ведомство ходатайство о выдаче патента на изобретение и уплатить патентные пошлины, связанные с его регистрацией.
После получения патентообладателем оригинала патента на изобретения (полезную модель), необходимо:
- проверить формулу изобретения, по которой экспертом патентного ведомства было принято решения о выдаче патента;
- проверить материалы описания, фигуры, реферат заявки, которые будут опубликованы в описании к патенту;
- проверить правильность указания сведений о заявителе (-ях), авторе, а также названия изобретения.
Специалисты компании Инвента помогут Вам в проведении процедуры, связанной с выдачей патента на изобретение (полезную модель).
Смотрите также материалы по этой теме:
Направления, в которых мы имеем опыт работы:
Очень важно, чтобы заказчик и исполнитель говорили друг с другом на одном языке. И профессионализм патентного поверенного напрямую зависит от знания и опыта в различных областях патентования. Ниже представлены отрасли, с которыми специалистам нашей компании приходится сталкиваться наиболее часто:
Зарегистрировать авторское право на идею
Очень часто к нам приходят почтовые сообщения (или телефонные звонки) от творческих людей, которые задают почти один тот же вопрос или высказывают следующее пожелание: «я хочу получить патент на идею», «как можно зарегистрировать авторское право на идею»…?
Отвечая на такой вопрос-пожелание, мы объясняем нашим настоящим и потенциальным клиентам то, что непосредственно «идею» запатентовать невозможно, но можно получить охрану (патент, авторство) на материальное воплощение, реализацию или хотя бы на текстовое, изобразительное описание такого замысла. И вот почему.
Словари пишут о том, что:
Таким образом, мы понимаем, что слово/термин «идея» с точки зрения его семантического (смыслового) содержания, выражает «мысленную, нематериальную форму чего-либо» (объекта, действия, системы, и др.). При этом, такая «мысленная, нематериальная форма выражения чего-либо» во многих случаях является «неоконченной» или с возможностью различных вариантов, например «развития, реализации, воплощения, окончания» этого замысла (Сухарев Станислав, 2019 J). То есть, чаще всего задумки (наших клиентов) выражаются в последовательном или в беспорядочном наборе нескольких мыслей, которые описывают или пытаются описать какие-то еще несуществующие изделия (детали изделий), процессы, действия, даже нереализованные компьютерные алгоритмы.
То есть, абсолютно понятно, что зарегистрировать авторство «просто» на идею (замысел, задумку) невозможно (далее мы рассмотрим – каким образом можно использовать законодательство, чтобы, все-таки, получить правовую охрану для замысла, и как эту идею необходимо преобразовать и обработать, чтобы, в конечном итоге, иметь официальную государственную регистрацию авторских прав).
- Бывает ли патент на идею ?
Известно, что кроме регистрации авторского права (которое защищает произведения науки, литературы и искусства), так же существуют патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы. Далее может возникнуть естественный вопрос – можно ли каким-нибудь патентом защитить идею?
Обращаемся с этим вопросом к соответствующим законам, и получаем следующие ответы:
- «Объектом изобретения (полезной модели), … может быть: продукт (устройство, вещество, штамм микроорганизма, культура клеток растения и животных и т.п.); процесс (способ), а также новое применение известного продукта или способа» — пункт 2 статьи 6 Закона Украины «Об охране прав на изобретения и полезные модели»;
- «Объектом промышленного образца может быть форма, рисунок или раскраска или их сочетание, которые определяют внешний вид промышленного изделия и предназначенные для удовлетворения эстетических и эргономических нужд» пункт 2 статьи 5 Закона Украины «Об охране прав на промышленные образцы»;
Пункт 1 Статьи 420, четвертой книги Гражданского кодекса Украины:
«К объектам интеллектуальной собственности, в частности, относятся:
- литературные и художественные произведения;
- компьютерные программы;
- компиляции данных (базы данных);
- исполнения;
- фонограммы, передачи (программы) организаций вещания;
- научные открытия;
- изобретения, полезные модели, промышленные образцы;
- компоновки (топографии) интегральных микросхем;
- рационализаторские предложения;
- сорта растений, породы животных;
- коммерческие (фирменные) наименования, торговые марки (знаки для товаров и услуг),
- географические указания;
- коммерческие тайны.
Таким образом, мы наблюдаем, что ни в одном законодательном документе не сказано о том, что «идея» является объектом интеллектуальной собственности. Так же «идея» не может быть предметом патентования, и не может быть объектом авторского права (наукой, литературой или искусством).
Соответственно не существует и не может существовать патентов и/или охранных свидетельств, в которых предметом защиты является «идея».
Но, переходя к следующему разделу, мы попытаемся все-таки понять каким образом идею можно попытаться защитить.
- Регистрация идеи – авторское право или патент?
Мы выяснили, что получить патент или авторство просто на «идею» невозможно.
В тоже время мы понимаем, что замыслы бывают разные и могут относиться к разным видам деятельности. И, исходя, из норм законодательства, попробуем рассмотреть возможные варианты защиты.
Первое, с чего можно было бы начать это – попытаться «материализовать» и, возможно, максимально «уточнить, описать» идею.
Начнем с авторского права – наука, литература, искусство. В качестве примера обратимся к идеям в области компьютерных программ. Представим себе, что есть замысел создания новой «компьютерной программы, цель и назначение которой – автоматическое сканирование в сети интернет статьей и публикаций о «материализации творческих фантазий», копирование, систематизация и сохранение таких публикаций в определенно указанном месте». Все понятно – «есть задумка» для компьютерной программы. Далее: процедура регистрации авторского права на компьютерную программу в Украине (и во многих других странах, в том числе и в США) предусматривает наличие «исходного кода (или его фрагмента) и «инструкции пользователя» данной компьютерной программы. Таким образом, для получения охраны, необходимо создать хотя бы минимальную компьютерную программу и потом можно ее зарегистрировать.
То есть: невозможно подать на государственную регистрацию авторского права: идею «компьютерной программы для автоматического сканирования в сети интернет статьей и публикаций о «материализации творческих фантазий», с дальнейшим копированием, систематизацией и сохранением таких публикаций в определенно указанном месте», но можно оформить регистрацию на конкретную вышеуказанную компьютерную программу, которая уже создана полностью или частично, или которая хотя бы характеризуется конкретным исходным кодом и описанием, инструкцией пользователя.
При этом будет защищена именно эта программа, но не ее «идея».
Для полноценного понимания «невозможности получения авторского права на идеи» приводим простые примеры. Если бы в мире была возможность защищать и монополизировать идеи (например, в компьютерных технологиях), то мы бы с Вами имели всего: одну социальную сеть, один поисковый сервис, одну операционную систему, один текстовый редактор, одну бухгалтерскую программу, и так далее.
Если рассуждать об «авторстве и монополизации» замыслов в искусстве, то точно так же можно составить длинный перечень того, что невозможно монополизировать. Например, кто-то же в мире первый придумал книги о путешествии человека в космос, и соответственно, в свое время это была новый замысел. И если предположить, что такую задумку можно превратить в предмет авторского права, которое принадлежит одному человеку или его наследникам, то в таком случае ни кто другой не имел бы правой возможности реализовывать в книгах идею «о путешествии человека в космос», так как это было бы нарушением прав первого автора. Но этого не происходит.
С другой стороны представим себе, что кто-то «сгенерировал идею» написать книгу о том, как, например «инопланетяне прилетели на Землю; поселились на Южном полюсе; приступили к растопке льдов (потому что им нравиться вода изо льда); приручили пингвинов; «вживили» в пингвинов инопланетный интеллект; и сделали из этих пингвинов посланцев, которые передают чудесные инопланетные знания для всего земного человечества; но «плохие и властные» представители людей, конечно же, недовольны таки развитием событий, потому что «инопланетные знания» пингвинов уничтожают обогащение «плохих людей» за счет эксплуатации природных ресурсов и других социальных слоев населения ; как следствие – активные боевые действия между пингвинами с инопланетным разумом и «плохими» людьми; ну и так далее». Данный сюжет уже не является «голой идеей», а имеет конкретные признаки «синопсиса» литературного произведения, или сценария фильма. Таким образом, данная идея может быть зарегистрирована в качестве объекта авторского права – «литературное произведение».
Теперь хотя-бы поверхностно и бегло попробуем рассмотреть ситуацию с техническими, конструкторскими и другими замыслами, которые не относятся к науке, литературе и искусству, но могут быть реализованы в промышленности (бизнесе). Обратимся к Закону Украины «Об охране прав на изобретения и полезные модели».
«Статья 6. Условия предоставления правовой охраны:
- Правовая охрана предоставляется изобретению (полезной модели), которое не противоречит публичному порядку, принципам гуманности и морали и отвечает условиям патентоспособности.
- Объектом изобретения (полезной модели), может быть:
- продукт (устройство, вещество, штамм микроорганизма, культура клеток растения и животных и т.п.);
- процесс (способ), а также новое применение известного продукта или способа.
Объем предоставляемой правовой охраны, определяется патентной формулой. Толкование формулы должно осуществляться в пределах описания изобретения (полезной модели) и соответствующих чертежей».
Мы видим, что «изобретением» могут быть «продукт, процесс или их новое применение». Понятно, что речь идет об абсолютно конкретных «продуктах и процессах», так как «объем предоставляемой правовой охраны, определяется формулой изобретения». «Патентная Формула» — это четко сформулированный словами документ, в котором описан «продукт или процесс». Имеется ввиду: «продукт» — полноценное описание какой-либо «конструкции, устройства», а «процесс» — это описание последовательности определенных технологических действий, которые приводят к достижению определенного технического результата.
Кроме того статья 7 (описываем в сокращенном виде) этого же Закона говорит о том, что «Условиями патентоспособности изобретения являются: новизна, изобретательский уровень и промышленная применимость. А именно:
- Изобретение признается новым, если он не является частью уровня техники.
- Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно не является очевидным, то есть не следует явно с уровня техники…
- Изобретение признается промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности или в другой сфере деятельности».
Ранее мы поняли, что «идея» это мысленный прообраз какого-либо действия, предмета, явления, принципа, которые выделяют основные, главные и существенные черты этого «мысленного прообраза». Исходя из этого, возможно сделать, как минимум следующие выводы:
Как можно запатентовать идею, название и дизайн сайта?
По общему правилу, установленному законодательно, авторское право не распространяется на идеи, процессы, методы деятельности, как таковые. Это означает, что хотя идеи, которыми готов поделиться с пользователями создатель интернет сайта, могут быть новаторскими и революционными, и таким образом, представлять для их носителя особую ценность, но они, сами по себе, не являются объектами авторского права. Более того, идеи, как таковые, не являются также и объектами права интеллектуальной собственности, в более широком понимании этого понятия, нежели просто авторское право, и не подлежат правовой охране. Поэтому нельзя получить авторские права на идею сайта или запатентовать идею сайта и соответственно получить патент на идею сайта.
Необходимо определить иные объекты права интеллектуальной собственности, которые, возможно, могут возникнуть при создании сайта. В частности, идея, будучи субъективной категорией, может получить материальное воплощение. К примеру, при создании интернет сайта любые идеи его создателя трансформируются в его наименование, контент и дизайн сайта. И поэтому, как правило, в этом случае ценность интернет сайта зависит от уникальности его содержимого, то есть уникальности его наименования и контента в сочетании с уникальностью его дизайна. В итоге, идея создателя интернет сайта материализуется, и возникают уникальные, сами по себе, наименование сайта, его контент и дизайн, которые вместе являют собой уникальный веб-сайт. Так, что же из указанного выше может быть объектом права интеллектуальной собственности и подлежать правовой охране?
Наименование интернет сайта – можно ли и как запатентовать название сайта?
Если рассматривать наименование веб-сайта изолированно, к примеру, от его контента или сайта, то само по себе название сайта, как правило, не рассматривается как объект права интеллектуальной собственности.
Можно предположить, что в определенных случаях оригинальное название сайта (текст, который высвечивается в верхней строке браузера над доменным именем) можно рассматривать, как произведение, и в таком случае оно является объектом авторского права.
Таким образом, в определенных случаях зарегистрировать авторские права на название сайта, скорее всего, возможно, но его запатентовать уж точно у создателя не получится.
Вместе с тем, правовая охрана предоставляется коммерческим наименованиям и торговым маркам.
Поэтому если, к примеру, наименование сайта совпадает с коммерческим наименованием юридического лица, которому принадлежит интернет сайт, и который используется в его коммерческой деятельности, то теоретически можно предположить, что при определенных обстоятельствах, в рамках охраны коммерческого наименования можно пытаться препятствовать законными способами использованию третьими лицами аналогичного наименования на их интернет сайтах. Но рассчитывать на правовую охрану исключительно таким способом неправильно, поскольку достичь желаемого результата будет очень сложно.
Значительно проще это будет сделать, если зарегистрировать знак для товаров и услуг, который будет совпадать с наименованием интернет сайта. Основное предназначение торговой марки – это идентификация определенных товаров или услуг, установление их связи с конкретным производителем, и создание у потребителя субъективного восприятия таких продуктов или услуг отличного от восприятия аналогичных продуктов или услуг, представленных на рынке иными производителями. Поэтому использование зарегистрированного знака для товаров и услуг в наименовании коммерческого веб-сайта не противоречит целям, в которых торговые марки используются обычно. Поскольку торговая марка является объектом права интеллектуальной собственности, то, при дублировании ее в наименовании своего коммерческого сайта, значительно проще получить защиту своих прав при незаконном использовании третьим лицом на его сайте аналогичного названия.
Так же необходимо понимать, что можно рассчитывать на правовую защиту названия сайта как составляющего элемента иных объектов права интеллектуальной собственности, о чем пойдет речь ниже.
Контент интернет сайта – можно ли запатентовать контент сайта?
Как правило, к контенту интернет сайта относится та информация и материалы (изображения, статьи, видео и аудиофайлы, новости, рекламные объявления и прочее), которые размещаются на нем его администратором. Зачастую, у большинства веб-сайтов контент непостоянен, он периодически меняется (дополняется). В связи с этим, по нашему мнению, контент интернет сайта, как единое целое, не является объектом права интеллектуальной собственности, за исключением тех случаев, когда он имеет признаки базы данных.
В тех случаях, когда контент упорядочен на интернет сайте, и у такого упорядочивания присутствуют признаки базы данных (осуществляется поиск, данные упорядочены по составляющим по определенным критериям, что является результатом интеллектуальной деятельности), то он может быть расценен как объект авторского права. Но в этом случае правовой охране будет подлежать не содержание контента, которое является его составляющей, а именно сама база данных, как система упорядочивания по определенным критериям.
Как правило, контент интернет сайта – это его информационное наполнение, которое включает в себя, как объекты права интеллектуальной собственности, к примеру, изображения, статьи, видео и аудиофайлы, правообладателем которых может быть и сам собственник (администратор) сайта, и третье лица, с разрешения которых такие объекты размещаются на таком сайте, так и объекты, которые не подлежат правовой охране, в частности, новости, рекламные объявления и прочая подобная информация.
Поэтому на контент интернет сайтов, как на единый объект права интеллектуальной собственности, как правило, нельзя зарегистрировать авторские права, за исключением тех случаев, когда контент является базой данных, и уж тем более не получится его запатентовать.
При этом не составит труда получить правовую охрану на отдельные объекты права интеллектуальной собственности, выкладываемые на веб-сайте, в частности, такие как, изображения, статьи, видео и аудиофайлы и прочие.
Дизайн интернет сайта – можно ли запатентовать дизайн сайта?
Дизайн интернет сайта является важной неотъемлемой его составляющей, но при этом – может рассматриваться, как отдельное произведение или несколько произведений (к примеру, на много страничных сайтах).
Поэтому представляется возможным зарегистрировать авторские или имущественные права (возникшие из договора) на дизайн интернет сайта.
При определенных условиях на уникальный дизайн веб-сайта можно получить и патент на сайт как на промышленный образец. Хотя, существует высокая вероятность, что такая дополнительная охрана дизайна интернет сайта, как объекта промышленной собственности в Украине, будет неоправданной из-за сложности, длительности и, соответственно, значительной стоимости такой процедуры. Узнайте больше о защите авторских прав на контент и дизайн сайта в нашей статье.
Веб-сайт – можно ли запатентовать сайт?
Если говорить о веб-сайте, как об объекте права интеллектуальной собственности в Украине, то его необходимо рассматривать, прежде всего, как компьютерную программу, позволяющую разместить в сети Интернет определенную информацию. При этом в некоторых странах применяются иные подходы, к примеру, законодательство США допускает выдачу так называемых «софтверных патентов» на программное обеспечение, как на определенную технологию.
С технической точки зрения интернет сайт – это программа, состоящая из упорядоченного по определенной системе набора инструкций в виде слов, цифр, кодов и прочее, выраженных в пригодной для считывания компьютером форме (написанных на определенном компьютерном языке), и которые приводят компьютер в действие для достижения определенной цели или результата.
Соответственно интернет сайт, как компьютерная программа, является в Украине объектом авторского права и подлежит правовой охране, как литературное произведение. Поэтому можно зарегистрировать авторские или имущественные права (возникшие из договора) на веб-сайт, как на произведение.
Описанный выше подход в оценке интернет сайта, как объекта авторского права, оправдан в отношении большинства ныне используемых веб-сайтов в Украине.
Рассматривать же интернет сайты, как более сложные объекты права интеллектуальной собственности, в частности, как полезную модель, изобретение или промышленный образец, с целью получения патента на сайт, возможно только в тех случаях, когда его техническая реализация осуществлена в составе программно-технического комплекса и имеет «промышленную пригодность». Соответственно, запатентовать сайт, как полезную модель, изобретение или промышленный образец, вероятно, можно, но процедура будет сложной и длительной.
Как защитить изобретение с помощью патента
Представьте, что вы изобрели летающий пылесос и не хотите, чтобы технологию украли. Для этого нужен патент.
Я юрист по интеллектуальной собственности. Мне доводилось патентовать самые разные изобретения — от зажигалки-спиннера до состава для цементирования радиоактивных отходов. Я слышал десятки мифов о патентовании и каждые пару недель отвечаю на одни и те же вопросы.
Есть изобретатели, которые думают, что для того, чтобы запатентовать устройство, нужно сначала изготовить образец изделия и отправить его в Роспатент. Другие публикуют статьи в научных сборниках, а о патентовании вспоминают, когда уже слишком поздно. А кто-то до сих пор считает, что существует некий всемирный патент.
Давайте разберемся, как все это работает на самом деле.
Коллеги, простите
Мы с вами знаем, что право интеллектуальной собственности — одна из самых сложных и неоднозначных юридических отраслей, поэтому местами я буду упрощать. Мне тоже больно слышать фразы вроде «продать патент», но здесь так надо.
Изобретатели, прочтите хотя бы это. Пожалуйста
При патентовании изобретения правильный порядок действий такой:
- Подаете патентную заявку.
- Публикуете статьи, запускаете производство, хвастаетесь перед мамой и ее подругами.
Если сделать наоборот, вашу разработку сможет запатентовать кто-то другой и доказать свое авторство будет практически невозможно. Получение патента занимает много времени, но для защиты роль играет дата подачи заявки: патент выдается тому, кто подал ее первым.
Вкратце это выглядит так: вы описываете в патентной заявке ваше изделие — из чего оно состоит, как работает, какой результат дает и чем отличается от существующих. Подаете заявку в Роспатент, там по ней проводят экспертизу, возможно, задают уточняющие вопросы и выдают патент.
Патентуется не просто идея, а конкретное техническое решение, в котором эта идея воплощена: например, устройство, вещество, способ. Патент выдают на решение, соответствующее критериям патентоспособности: работает по назначению, ранее неизвестно, а в идеале — не очевидно для специалистов в этой области. То есть идею летающего пылесоса патентом не защитить, а конструкцию конкретного летающего пылесоса — может быть.
При этом создавать сам пылесос не обязательно. Никаких образцов и примеров работающих устройств для патентования не нужно: весь процесс происходит на бумаге, а у нормальных специалистов — еще и в электронном виде.
Все, изобретателей отпускаю.
Теперь разберемся, как все это работает.
Польза патента
Главное, что дает патент, — это монополия на производство и продажу в стране продукта, в котором воплощено запатентованное техническое решение. Когда у вас есть патент, никто другой не имеет права без вашего согласия продавать такие продукты. С нарушителя можно через суд взыскать компенсацию до 5 млн рублей и заставить его уничтожить контрафакт. Когда у вас нет патента, может оказаться, что он есть у кого-то другого, — и тогда нарушителем станете вы сами.
Патент — это нематериальный актив, его можно оценить и поставить на баланс компании. Это особенно полезно, когда компании важно выглядеть более дорогой: например, при общении с кредиторами и инвесторами или перед выходом на биржу.
Патент можно «продать» или «сдать в аренду». При «продаже» вы передаете исключительное право на изобретение «покупателю» и больше не можете сами использовать устройство. При «сдаче в аренду» исключительное право остается у вас, а «покупатель» временно использует устройство за деньги — это называется «лицензия».
В обоих случаях без патента сложно. Если вы что-то изобрели, но не запатентовали, то распорядиться этим не получится — никакого объекта не возникло. Теоретически вы можете получить от кого-то деньги за сами по себе документы с описанием вашего изделия. Но это очень ненадежный вариант. В любой момент может объявиться патентообладатель, и тогда окажется, что ваше изобретение по закону не ваше.
Когда патент есть, отношения становятся проще: вы можете передать исключительное право покупателю или разрешить использовать патент какое-то время. В договоре при этом достаточно будет указать номер патента, а сам договор зарегистрировать в Роспатенте, чтобы сделка состоялась.
Патент — это еще и маркетинговый инструмент. С ним в рекламе можно заявить, что у вас не просто палки-копалки, а инновационные палки-копалки, созданные лучшими учеными мира на основе новейшей запатентованной технологии. И ФАС не оштрафует.
А для ученых патент — это зачастую главный показатель работы. Он подтверждает, что изобретение новое и доселе невиданное. Поэтому аспирантов просят подавать заявки, ведь эффективность вузов измеряют по количеству полученных патентов, а на научных конкурсах отчитываться за гранты просят поданной патентной заявкой.
Но запатентовать можно не все.
Что нельзя запатентовать
Каждые месяц-два ко мне приходят изобретатели, которые хотят запатентовать усилитель мысли, летающую тарелку или атомную электростанцию нового типа. Техническое описание устройства или чертежи они не приносят. Все, что у них есть, — это пара карандашных набросков и несколько абзацев из Айзека Азимова. На основании таких данных ничего запатентовать не получится.
Кроме того, есть вещи, которые закон в принципе запрещает патентовать. Это изобретения, которые противоречат общественным интересам, гуманности и морали: например, способы клонирования человека и использования человеческих эмбрионов в промышленных целях. Правда, ко мне еще ни разу не приходил изобретатель, который хотел бы запатентовать что-то аморальное.
Зато часто с невозможностью патентования сталкиваются люди, которые хотят запатентовать то, что в принципе не относится к патентному праву, например рецепты блюд, правила игр или научные теории. Иногда хотят запатентовать то, что охраняется авторским правом: те же методики обучения или научные статьи. Но авторское и патентное право — разные вещи. Авторское право защищает произведения что угодно от копирования, а патент — техническую суть устройств или их внешний вид.
Если вы разработали свою уникальную методику обучения детей — напишите об этом книгу, зарегистрируйте товарный знак и развивайте сеть под собственным брендом. Идите к успеху под защитой авторского права и товарного знака, патент вам не нужен.
Виды патентов
Технические решения патентуют по-разному: как полезную модель, как изобретение или как промышленный образец. Вид патента зависит от самого решения.
Патент на полезную модель выдают несложным устройствам, желательно в едином корпусе. Зубная щетка со встроенным дозатором, укороченный прицеп повышенной маневренности, спортивное полотенце с магнитом — это примеры типичных полезных моделей. Патентование модели занимает 3—7 месяцев, патент на нее действует 10 лет.
Патент на изобретение относится к технически сложным устройствам, способам, веществам и группам устройств, которые взаимодействуют между собой. Устройство и способ для определения октанового числа бензина с помощью ультразвука, состав для цементирования жидких радиоактивных отходов — это уже изобретения. К изобретению требования экспертизы строже, чем к полезной модели, а патентование занимает больше времени — примерно 6—12 месяцев. Зато сам патент действует 20 лет — в два раза дольше.
Патент на промышленный образец — это по сути патент на дизайн. Его можно получить, чтобы защитить внешний вид изделия. Патент на промышленный образец выдают на 5 лет, но его можно продлевать по простому заявлению — и так до 25 лет.
Иногда на одно устройство получают несколько патентов. Например, само устройство и способ его производства патентуют как изобретение, отдельные узлы — как полезные модели, а внешний вид — как промышленный образец. Между собой юристы называют такое патентование веерным. Для судьи очевиднее, что чужие сменные лезвия для палки-копалки нарушают отдельный патент именно на эти лезвия, а не на всю палку-копалку.
Для ученых и предпринимателей веерное патентование обычно неактуально. Ученые чаще патентуются только для защиты диссертации, а предпринимателям важнее, чтобы их самих не потащили в суд. Поэтому им хватает одного патента на все изобретение.
Критерии патентоспособности
Чтобы принять решение о выдаче или об отказе в выдаче патента, Роспатент проверяет заявленные технические решения на соответствие критериям патентоспособности. Полезная модель должна соответствовать критериям новизны и промышленной применимости. Для изобретения добавляется третий критерий — изобретательский уровень. Промышленный образец проверяют по критериям новизны и оригинальности.
Новизна означает, что разработка должна быть «неизвестна из уровня техники». В переводе на русский язык это значит, что нигде в мире в открытых источниках нет ее подробного описания или — в случае промышленного образца — изображения.
Неважно, что патент будет действовать только в России, — новизна должна быть мировой. Роспатент обычно смотрит на другие патенты, диссертации и научные сборники, на интернет ссылается редко.
Оригинальность похожа на новизну, но работает только для промышленных образцов. Суть критерия та же — отсеять вторичный дизайн. Но он строже новизны, потому что здесь эксперты ищут не точно такие же изображения, а просто слишком похожие. Скажем, если вы приделаете к уже запатентованному компьютерному креслу ручки другой формы и захотите запатентовать новый дизайн, то по новизне он пройдет экспертизу, а по оригинальности — сильно вряд ли.
Промышленная применимость означает, что изделие можно использовать для достижения какого-то объективного технического результата. Этот критерий сразу отсекает все решения, результат которых не связан с техникой: красивее, удобнее, дешевле. Запатентовать можно только техническое решение, которое дает измеримый новый результат или новое свойство.
Иногда технический результат получается выжать из нетехнического. Например, есть коса, у которой ручки вращаются вокруг оси древка. Такой косой работать просто удобнее — кажется, что результат не очень-то и технический. Но при работе такой косой ее ручки также прокручиваются вокруг своей оси, а не крутятся в руке рабочего. В результате они не трутся о ладони и не натирают мозоли. Вот это уже вполне технический результат.
Изобретательский уровень означает, что изобретение «явным для специалиста образом не следует из уровня техники». Это значит, что изобретение дает больший эффект, чем сумма известных эффектов его частей.
Условно, если к швабре приклеить свисток, получится швабра, с помощью которой можно мыть полы и свистеть. Новых свойств не появится, поэтому изобретательского уровня здесь нет, да и промышленной применимости тоже. А если свисток заменить на фонарик, то получится швабра, с помощью которой можно мыть полы в темноте. Такой вариант уже ближе.
Если разработка удовлетворяет хотя бы двум критериям — новизне и промышленной применимости, — можно запускать процедуру патентования.
Процедура патентования
Патентование можно разбить на четыре этапа: предварительный патентный поиск, патентный поиск, подготовка заявки и делопроизводство.
Предварительный патентный поиск. На этом этапе патентный поверенный отсеивает не очень адекватных изобретателей. Он выясняет, что вы хотите запатентовать, бегло просматривает патентные базы и говорит, готов ли он взяться за ваше дело. Если да, то отвечает на вопросы и рассказывает о дальнейших шагах. Часто предварительный патентный поиск делают бесплатно в расчете на будущую сделку.
Патентный поиск. Здесь поверенный уже внимательно изучает патентные базы. Он вникает в суть изобретения и ищет в базах аналогичные решения. Так как значение имеет мировая новизна, поиск ведется и по российским, и по международным базам. Поверенный находит ближайшие аналоги и дает итоговое заключение: можно патентовать изделие или нет. Патентный поиск — достаточно объемная работа, которая занимает неделю-две.
Патентная заявка. Чтобы получить патент, поверенный составляет патентную заявку и подает ее в Роспатент — точнее, в Федеральный институт промышленной собственности при Роспатенте, ФИПС. Это то же учреждение, которое проверяет заявки на товарные знаки. ФИПС принимает заявку и выдает уведомление о поступлении заявки — приоритетную справку. Теперь за изобретателем зафиксировано право приоритета: если кто-то подаст заявку на такое же изобретение позже этой даты, ему откажут.
Патентная заявка собирается на основании данных изобретателя, поэтому на этом этапе поверенный задает ему много, очень много вопросов. Согласование заявки проходит обычно в несколько итераций, пока ни у одной из сторон не останется замечаний.
Заявка состоит из четырех основных документов: заявления, описания, формулы и реферата.
В заявлении указывают название изобретения, данные автора, правообладателя и состав самой заявки. В описании полностью раскрывается суть устройства, результат его применения и отличия от аналогов. В формуле указываются отличительные признаки устройства — именно формула определяет, что будет защищать патент. Реферат — это краткая выжимка из описания, которая позволяет ознакомиться с основными особенностями устройства на одной странице, без перечитывания всей патентной заявки. Чтобы описать суть устройства, к заявке часто прикладывают чертежи, но это уже необязательно.
Делопроизводство. Роспатент принимает патентную заявку, проводит экспертизу технического решения и выясняет, действительно ли оно соответствует критериям патентоспособности. Если в ходе экспертизы возникают вопросы или замечания, Роспатент присылает их изобретателю и тот вместе со своим юристом на них отвечает.
Процесс немного похож на получение товарного знака: там тоже сначала проходит формальная экспертиза, потом основная экспертиза по существу. Главное отличие в том, что при регистрации знака эксперт может прислать только один предварительный отказ в регистрации и у вас будет единственный шанс на правильный ответ, чтобы знак зарегистрировали. При получении патента запросов и ответов на них может быть сколько угодно — пока Роспатент не вынесет итоговое решение о выдаче патента или об отказе в регистрации. Если запросов много, переписка может затянуться на год.
Осложняет ситуацию то, что в поданную заявку нельзя добавлять новые данные. Это значит, что в любых ответах и правках вы должны исходить из той информации, которая была в первоначальной заявке. Если Роспатент обнаружит, что ваша палка-копалка уже запатентована кем-то другим, то добавить к ней новых прибамбасов, чтобы разойтись с существующим патентом, не получится. Скажем, если спустя полгода после подачи заявки вы решите добавить блютус-модуль к своей палке-копалке, придется подавать новую патентную заявку.
Таких нюансов в патентовании много. Поэтому патентование — это отдельная профессия. Патентный поверенный — это государственный статус, который можно получить, если доказать Роспатенту не менее чем четырехлетний стаж работы по специализации и пройти аттестацию. Работу поверенных регулирует федеральный закон «О патентных поверенных».
Как выбрать юриста для патентования
В статье о товарных знаках я подробно рассказывал, как найти и выбрать хорошего специалиста по интеллектуальным правам, которому можно доверять.
Обратите внимание на изобретения, которые уже патентовал поверенный. Идеально, если у него уже было хотя бы несколько изобретений в вашей или смежной сфере. Если в портфолио всего десяток простых полезных моделей, то доверять ему патентование сложного медицинского изобретения я бы не стал.
Как и в случае с товарным знаком, весь процесс патентования можно пройти дистанционно, поэтому имеет смысл сравнивать предложения фирм из разных городов. Внимательно изучите договор и убедитесь, что в озвученную цену входят все этапы патентования, чтобы потом не оказалось, что за каждый ответ на запрос экспертизы нужно доплачивать. Как я уже сказал, запросов может быть много.
Как и в случае с товарным знаком, чтобы получить патент без юриста, нужно сначала самому стать юристом.
Сколько стоит патентование
Стоимость патентования складывается из двух составляющих: государственной пошлины и стоимости услуг патентного поверенного. Размер патентной пошлины не зависит от поверенного, который помогает получать патент. За полезную модель или промышленный образец придется заплатить 7—9 тысяч рублей, за изобретение — 11—15 тысяч.
После получения патента нужно платить ежегодную пошлину за поддержание его в силе. Со временем размер пошлины увеличивается. За изобретение или промышленный образец плата начинается с третьего года: на третий-четвертый год это 1700 рублей, на пятый-шестой — 2500 рублей, дальше по нарастающей. За полезную модель пошлины такие же, но еще добавляется 800 рублей за первый-второй год.
Со стоимостью услуг поверенных, как обычно, все немного сложнее. Некоторые предлагают полное сопровождение патентования. Запатентовать в России промышленный образец стоит в среднем 50—70 тысяч рублей, полезную модель — 60—90 тысяч, изобретение — 80—100 тысяч. Если речь идет о специфической технической отрасли, например патентовании программного обеспечения или медицинских устройств, то стоимость патентования изобретения может быть в два-три раза выше: такая заявка потребует гораздо больше времени.
Некоторые юристы выставляют цены за каждый этап: патентный поиск, подготовку заявки, делопроизводство. В этом случае нужно еще более внимательно читать договор. Иногда стоимость патентного поиска вычитают из финального счета, если изобретатель в итоге нанимает юриста. Это экономит примерно 10—30 тысяч. Но бывает и так, что юрист требует платить за каждое письмо в Роспатент. Тогда заявленной в рекламе стоимости услуг «от 15 тысяч рублей» только на патентный поиск и хватит, да и то не факт.
Мифы о патентовании
Я давно работаю в сфере интеллектуальных прав, поэтому слышал о патентовании много удивительного. Но есть заблуждения, которые встречаются чаще других.
«Патент легко обойти, поэтому патентовать нет смысла». Скорее нет, чем да.
Во-первых, многое зависит от того, как вы поверенным составите формулу патента. Я всегда стараюсь описать устройство как можно шире и заранее добавить как можно больше вариаций. Например, если в устройстве есть блютус, то в формуле я пишу «модуль передачи данных», а в описании прописываю такой вариант. Тогда патент защищает и вариацию устройства с вайфаем.
Во-вторых, изобретения, которые легко обойти, просто не зарегистрируют. Есть критерии новизны и изобретательского уровня. Если изобретение отличается от существующего на пару винтиков, заявка просто не пройдет экспертизу и патент не выдадут. Я часто слышу рассуждения про «поменять местами пару транзисторов и получить патент» — так вот, это не работает. Если бы все было так легко, я бы давно сам наполучал патентов и жил на лицензионные отчисления.
В-третьих, если изобретение отличается чуть сильнее, но при этом все равно скорее вариация известного устройства, патент могут дать, но этот патент будет зависимым. Вот что это значит на практике. Представьте, что где-то есть патент на Айфон, а вы придумали Айфон с ручкой как у кастрюли. Разумно предположить, что даже если у вас получится запатентовать Айфон с ручкой, вы не сможете продавать его без разрешения «Эпла». Самая прелесть в том, что зависимость патента нигде не прописана. Есть риск узнать о ней уже в суде по иску правообладателя «старшего» патента.
«Патентное право в России не работает». Работает. Просто не само.
Часто говорят: «Ну вон китайцы продают что хотят, и никак ты им не помешаешь». Но если китайцы запустят производство изделия, которое нарушает ваш российский патент, продавать его они смогут только у себя в Китае. Продажа устройства в России без вашего разрешения будет нарушением прав патентообладателя. Если они будут ввозить и продавать в России устройства по вашему патенту, вы сможете обратиться в суд и получить компенсацию.
Нюанс в том, что мало просто запатентовать устройство. Нет никакой полиции патентов, которая вместо вас прыгает по коням и выезжает на криминал. Правообладатели сами ищут нарушителей и сами с ними судятся. Поэтому еще до подачи заявки нужно грамотно составить формулу изобретения и заранее продумать, как в случае чего выявлять и доказывать нарушение.
Стандартное дело по нарушению патента выглядит так: патентообладатель покупает поддельный продукт, пишет претензию нарушителю, и если тот не платит, идет в суд. Суд смотрит документы, проводит экспертизу и выносит решение о выплате компенсации.
Таких дел каждый год — тысячи. Наряду с известными корпорациями судятся небольшие компании и даже отдельные предприниматели. Например, компания «Кэнон» взыскала 4 миллиона рублей с продавцов поддельных картриджей для принтера. Компания из Набережных Челнов взыскала почти 2 миллиона рублей с другой компании за нарушение патента на запчасть для грузовиков. А предприниматель из Сергиева Посада отсудил 50 тысяч рублей у магазина посуды за нарушение патента на открывалку для крышек.
«Патентование — это дорого». Смотря с чем сравнивать. По сравнению с другими странами, патентование в России стоит очень дешево.
Во-первых, в России чуть ли не самые низкие патентные пошлины в мире. За патентование в США или Евросоюзе пошлины в сумме могут легко перевалить за полторы тысячи долларов. Сравните с 15 тысячами рублей за регистрацию изобретения в России.
Во-вторых, многие российские поверенные готовы работать под ключ и регистрировать изобретения за 60—100 тысяч рублей. Американские патентные поверенные обычно работают по часовой ставке в 200—300 долларов. За регистрацию вполне может набежать 7—8 тысяч.
Кроме того, патент — это рыночный инструмент, его стоимость нет смысла оценивать в абсолютном значении. Гораздо важнее понимать, как соотносятся расходы на патентование с задачами бизнеса. Рассматривайте это как инвестицию в нематериальный актив: соотнесите затраты на патентование с возможными доходами и потенциальными рисками. Тогда станет понятнее, окупит ли себя патент.
«Если запатентовать изобретение, все узнают мой секрет». Действительно, тексты всех патентов публикуют в открытых базах, и с этим ничего не поделаешь. Противники патентования предлагают заменять его секретом производства, который защищается, как правило, с помощью режима коммерческой тайны. Но это совсем другая история с множеством недостатков.
Ноу-хау работает так: вы устанавливаете в компании режим коммерческой тайны и закрываете рецепт своей пиццы грифом коммерческой тайны с драконовскими штрафами за разглашение. Звучит впечатляюще, но такая защита по большому счету работает только от ваших же работников и контрагентов, и то не всегда. Вот почему так происходит.
Во-первых, в суде нужно доказать, что вы предприняли необходимые действия для сохранения рецепта в секрете. Это очень сложно. Как минимум нужно представить суду целую кучу документов. Если чего-то одного не хватает, суд с вами не согласится и решит, что вы сами не приложили достаточно усилий для сохранения секрета.
Во-вторых, сложно доказать и нарушение режима коммерческой тайны. Если верить решениям судов, компенсации за его нарушение взыскивают только в совсем уж топорных случаях — вроде того, когда программист переходит из одной компании в другую, а потом другая компания выпускает программу первой, но под новым названием.
Ноу-хау подойдет, когда запатентовать разработку нельзя, а защитить ее хоть как-то хочется. Коммерческой тайной можно закрыть, например, логическую схему не особенно оригинальной программы или маркетинговый план. Тут без ноу-хау не обойтись, это просто единственный вариант защиты. «Кока-кола» не патентует свой рецепт не потому, что это страшная тайна, а потому, что рецепт напитка запатентовать нельзя, это не техническое решение. Кстати, именно поэтому у напитка много дешевых аналогов — раз патента нет, компания не может запретить выпускать похожие напитки.
«Мне срочно нужен всемирный патент». Его не существует.
Если прийти с российским патентом качать права в Германию, вам ответят как в банке: «Где получали, туда и идите». Патенты действуют только в тех странах, где вы запатентовали свое устройство.
Существует договор о патентной кооперации — Patent Cooperation Treaty, PCT. По нему 120 стран согласовали процедуру патентования. Но международная заявка по системе PCT, по сути, только фиксирует ваш приоритет в день подачи национальной заявки для всех стран-участниц. Потом Всемирная организация интеллектуальной собственности рассылает заявку по всем странам самостоятельно и дальше все равно начинается национальная фаза, где в каждой стране патентование проходит независимо от других стран.
И начинать все равно надо с российской заявки. Без нее на международный уровень не выйти — запрещает закон. Вдруг вы изобрели новую ядерную боеголовку. Тогда вашу заявку засекретят, и за рубеж она не пойдет. Если все-таки подать патентную заявку напрямую в иностранное ведомство, придется платить штраф: до 2 тысяч рублей для физических лиц и до 80 тысяч — для юридических. Это только за нарушение порядка патентования — про боеголовку будет отдельный разговор с вежливыми людьми в погонах.
Если решили получить патент
Базовый предварительный поиск по патенту можно сделать и самостоятельно. Чтобы посмотреть российские патенты, зайдите в рубрику патентных документов информационно-поисковой системы ФИПС и поищите устройства с похожими названиями. Иностранные патенты можно найти в базе «Патентскоп». В отличие от товарных знаков, базы по изобретениям и полезным моделям открытые и бесплатные.
Может быть, вы в первые десять минут найдете патент на такое же устройство и поймете, что все уже придумали до вас. Если нет — дальше лучше поручить дело патентному поверенному.