Термины и определения в сфере интеллектуальной собственности
Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 55386-2012 «Интеллектуальная собственность. Термины и определения» (далее – ГОСТ) разработан автономной некоммерческой организацией «Республиканский научно-исследовательский институт интеллектуальной собственности» (РНИИИС) с целью создания системы терминов и определений понятий в области интеллектуальной собственности. В документе указано, что «термины, приведенные в стандарте, используются в нормотворческой, правоохранительной и правоприменительной деятельности, в правовой, нормативной, технической и иной документации, научной, учебной и справочной литературе в области интеллектуальной собственности».
В предлагаемой публикации предметом обсуждения являются определения двух понятий: «интеллектуальная собственность» и «промышленная собственность», установленных п. 3.1.1 и п. 3.1.7. ГОСТа соответственно.
Согласно п. 3.1.1. интеллектуальная собственность – это совокупность прав на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности в производственной, научной, литературной и художественной областях и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальные права), относящиеся к <. > (перечень объектов, указанный в ст. 1225 Гражданского кодекса).
В то же время смысловое содержание указанного определения абсолютно не соответствует тексту ст. 1225 Гражданского кодекса, согласно которой, результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана, (интеллектуальной собственностью), являются <. > (далее перечисленные выше объекты).
Из текста следует, что охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации – это и есть интеллектуальная собственность. Термин поставлен в скобки, что возможно затрудняет восприятие смысла статьи, тем не менее, толковать текст иначе, то есть путем замены собственности на право, будет ошибочным с точки зрения лексики.
В ГК РФ это понятие раскрывается в соответствии с Всемирной декларацией по интеллектуальной собственности, которая рассматривает интеллектуальную собственность как объекты охраны, на которые закрепляется право интеллектуальной собственности.
В отношении таких объектов предоставляются интеллектуальные права (ст. 1226 ГК РФ), которые включают исключительное право и другие права.
Казалось бы, все ясно – интеллектуальная собственность – это объекты охраны, интеллектуальное право – виды прав, которые используются при охране объектов и защите прав их владельцев. Определенная двусмысленность возникает при обращении к информации ВОИС.
На сайте ВОИС с одной стороны присутствует определение, по сути, аналогичное тому, которое принято в российском законодательстве (ст. 1225 ГК РФ), а именно: интеллектуальная собственность (ИС) – это результат творения человеческого разума.
К объектам ИС относятся изобретения, литературные и художественные произведения, символика, названия и изображения, используемые в коммерческих целях. Правовые системы позволяют охранять объекты ИС, например, с помощью патентов.
С другой стороны, при описании видов интеллектуальной собственности в один ряд поставлены: авторское право, патенты, товарные знаки, промышленные образцы, географические указания, коммерческие тайны, что является образцом недопустимой противоречивости.
Во-первых, «право» и «собственность» имеют разное смысловое значение, это разные категории, поэтому виды собственности не могут включать виды прав, в частности, интеллектуальная собственность не может включать ни авторское, ни какое-либо другое право. По правилам логики понятие, в содержание которого входят несовместимые друг с другом признаки, называется пустым, а его объем равен нулю.
Во-вторых, такая формулировка противоречит определению понятия интеллектуальной собственности, которое имеет место также на сайте ВОИС, и выбор между ними представляется очевидным. В-третьих, интеллектуальная собственность, будучи результатом интеллектуальной деятельности, включает объекты разного вида – изобретения, промышленные образцы и т.д., в соответствии с установленным перечнем.
Однако в этом перечне нет и не должно быть «патента», который является правовой формой охраны объекта, например, изобретения, а не собственно объектом. Опять нарушение логики — члены родового понятия должны быть объединены по одному признаку, а потому ряд объектов права не может включать правовые формы охраны объектов, то есть «патент».
Первое определение интеллектуальной собственности появилось в 1967 году в ст. 2 Конвенции ВОИС в следующей редакции: «интеллектуальная собственность включает права, относящиеся к <перечень объектов>.
Именно такое определение принято ГОСТом, и именно к нему можно отнести замечания по поводу недопустимости отождествления права на собственность и собственность как охраняемый результат интеллектуальной деятельности, а также нарушения требований логики.
Это определение использовалось в ряде нормативных актов РФ по вопросам международного научно-технического сотрудничества.
В 2000 году на втором заседании Консультационного комитета по вопросам политики Всемирной организации интеллектуальной собственности была принята Декларация по интеллектуальной собственности, чтобы «с ее помощью высказать в интересах всех авторов и пользователей интеллектуальной собственности свою убежденность в основополагающей ценности для всего человечества интеллектуальной собственности и прав интеллектуальной собственности».
Как видно, имеет место четкое разделение собственности и права. Более того, представлено раскрытие указанных терминов, подтверждающее это разделение:
- «интеллектуальная собственность» означает любую собственность, признаваемую по общему согласию в качестве интеллектуальной по характеру и заслуживающей охраны, включая…(перечислены только объекты права)»;
- «права интеллектуальной собственности» означают по существу права, закрепленные в статье 27 Всеобщей декларации прав человека, принятой Организацией Объединенных Наций в 1948 г., и, в частности, что:
- «Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами».
Таким образом, по существу была произведена коррекция определения, принятого ВОИС тридцать лет назад.
Статья 1225 ГК РФ, введенная в действие с 2008 года, возможно не в самой четкой форме, но основана на терминологии, предложенной Декларацией по интеллектуальной собственности.
В то же время юридическая общественность продолжает обсуждать этот вопрос с разных позиций самым удивительным образом.
Так, Олег Новосельцев, генеральный директор ООО «Компания патентных поверенных «ПЕТРОПАТЕНТ», поверенный РФ , к. техн. н., к. ю. н. в статье под названием «О понятии интеллектуальная собственность с позиций международного права», опубликованной в «Журнале Суда по интеллектуальным правам» (№ 27, март 2020 г., с. 49-65) утверждает, что «раскрытие содержания понятия интеллектуальная собственность в Конвенции ВОИС и во Всемирной декларации интеллектуальной собственности позволяет рассматривать термин «интеллектуальная собственность» в качестве сложного по структуре комплексного института, включающего в себя и права интеллектуальной собственности, и объекты интеллектуальной собственности».
По поводу такого предложения можно сказать следующее: ни логика, ни указанные документы не позволяют признать их соответствующими здравому смыслу, а кроме того, что тоже важно, российскому законодательству.
Согласно требованиям логики «перечисление при характеристике понятия взаимно несовместимых признаков оценивается как логическая ошибка».
Позиция Декларации интеллектуальной собственности выражена абсолютно четко, и вряд ли ее создатели согласятся с надуманной словесной конструкцией, представляющей интеллектуальную собственность в качестве «сложной комплексной структуры, включающей и то, и другое».
Наконец, как уже было показано, ст.1225 ГК РФ представляет интеллектуальную собственность как совокупность охраняемых объектов, без включения права, что согласуется с позицией Декларации интеллектуальной собственности.
Аналогичная ситуация имеет место с понятием «промышленная собственность», которое раскрывается в п. 3.1.7 ГОСТа следующим образом: «промышленная собственность – это совокупность прав на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности в производственной и научной областях и приравненные к ним средства индивидуализации, относящиеся в самом широком смысле к промышленности и торговле, сельскохозяйственному производству и добывающей промышленности <перечень объектов>».
Известно, что понятие промышленной собственности было впервые введено Парижской конвенцией по охране промышленной собственности, принятой в 1883 году. Позднее оно было закреплено в ряде других международных соглашений.
В соответствии с п. 2-3 ст. 1 Парижской конвенции по охране промышленной собственности объектами охраны промышленной собственности являются патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания фирменные наименования и указания происхождения, а также пресечение недобросовестной конкуренции.
Промышленная собственность понимается в самом широком смысле и распространяется не только на промышленность и торговлю в собственном смысле слова, но также и на области сельскохозяйственного производства и добывающей промышленности и на все продукты промышленного или природного происхождения, как, например: вино, зерно, табачный лист, фрукты, скот, ископаемые, минеральные воды, пиво, цветы, мука.
В соответствии с ГОСТом промышленная собственность – это совокупность прав, а согласно Парижской Конвенции – это совокупность объектов правовой охраны, и такие понятия несовместимы.
Совокупностью объектов является промышленная собственность и в соответствии с цитируемой ранее ст. 1225 ГК РФ, поскольку перечень объектов промышленной собственности составляет часть общей совокупности объектов интеллектуальной собственности.
Нельзя не заметить, что и в этом определении допущено неуместное включение в список охраняемых объектов «патента», который является формой охраны, а объекты – изобретения, полезные модели и т.д. Заметим, что в ст. 1225 ГК РФ такая несообразность отсутствует.
Результаты интеллектуальной деятельности
Тема нашей статьи – охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Юристы Амигдала расскажут, какие права есть у автора и как он может реализовывать их.
Результаты интеллектуальной деятельности как объекты правовой охраны
Для начала разберем понятие и признаки результатов интеллектуальной деятельности.
Результат интеллектуальной деятельности – это творческая или научная работа, разработка, изобретение и многие другие продукты интеллектуальной деятельности (статья 1225 ГК РФ).
Субъектом прав здесь является тот, кто создает произведение или владеет правами на него. Кто считается автором? Только тот, кто непосредственно создавал работу.
Отдельно обращаем ваше внимание на критерий творчества. Результаты интеллектуальной деятельности как объекты гражданских прав должны быть созданы творческим трудом. Это важно! Автором или соавтором не признается тот, кто следил за процессом, контролировал срок сдачи работы, принимал готовое произведение, но не участвовал в его создании. Так, жена Льва Толстого – Софья Андреевна, которая переписывала несколько раз от руки «Войну и Мир» соавтором, согласно российскому законодательству, не будет.
эксперт по интеллектуальной собственности
Если автор в последующем решит передать права на свою работу другому гражданину (или компании), последний будет называться правообладателем. Стоит отделять понятия автор и правообладатель, потому что изначально автор – правообладатель (по общему правилу), но не каждый правообладатель является автором. «Авторами» результата интеллектуальной деятельности признаются только физические лица.
Также существуют отдельные объекты, правообладателем которых может быть только предприниматель или компания.
Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности
Охраняемые законом РИД представляют собой не только творческие труды. К видам результатов интеллектуальной деятельности относятся:
Тема 1. Интеллектуальная собственность. Способы распоряжения исключительным правом
Примечание. Гиперссылки на НПА приведены по состоянию на январь 2022 г. Используйте функцию «Перейти в действующую редакцию».
Источники права интеллектуальной собственности
Интеллектуальная собственность является одной из главных движущих сил развития экономики и современного государства в целом. Появление новых информационных технологий влечет за собой все новые изменения в правовом регулировании этой области, что делает данное направление одним из самых актуальных и востребованных.
В Российской Федерации основными источниками права интеллектуальной собственности являются: Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, федеральные законы, подзаконные нормативно-правовые акты и международные соглашения.
Например, ст. 44 Конституции РФ гласит: "Каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, преподавания. Интеллектуальная собственность охраняется законом".
П. 4 ст. 15 Конституции РФ гласит: "Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора".
При этом необходимо отметить, что с 04 июля 2020 года установлено ограничение: решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров РФ в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, не подлежат исполнению в РФ (ст. 79 Конституции РФ).
Таким образом, решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации.
К основным международным источникам права в области интеллектуальной собственности относятся:
- Конвенция об учреждении Всемирной организации интеллектуальной собственности 1967 г.;
- Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений 1886 г.;
- Всемирная (Женевская) конвенция об авторских правах 1952 г.;
- Международная конвенция об охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных организаций (Заключены в г. Риме 26.10.1961);
- Парижская Конвенция по охране промышленной собственности 1883 г.;
- Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS) (Заключено в г. Марракеше 15.04.1994);
- Договор ВОИС по авторскому праву (Вместе с "Согласованными заявлениями в отношении Договора ВОИС по авторскому праву") (Подписан 20.12.1996);
- Мадридское соглашение о международной регистрации знаков 1891 г.;
- Договор о законах по товарным знакам 2006 г.;
- Соглашение о международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков 1957 г.
- и т.д.
Центральное место в системе нормативно-правовых актов РФ занимает Гражданский кодекс (а именно IV часть), федеральные законы, остальные нормативно-правовые акты представлены в виде указов Президента РФ, постановлений Правительства, а также ведомственных нормативно-правовых актов.
Необходимо напомнить, что 23.04.2019 Пленум Верховного Суда Российской Федерации принял Постановление N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", в котором обобщена судебная практика в сфере интеллектуальной собственности за последние годы.
Необходимо отметить, что сложившаяся судебная практика, то есть правовые позиции высших судебных органов, также имеет практическое значение, например, представленное постановление разъясняет основные проблемные вопросы применения законодательства об интеллектуальной собственности.
Понятие интеллектуальной собственности
Теперь мы рассмотрим понятие интеллектуальной собственности.
Интеллектуальная собственность — это результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации предпринимателей и юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которые охраняются законом.
Ее можно воспринимать как совокупность прав автора или иного правообладателя, позволяющих распоряжаться этими нематериальными объектами, запрещать и разрешать их использование третьим лицам.
Необходимо обратить внимание, что автором результата интеллектуальной деятельности может быть только физическое лицо, творческим трудом которого создано произведение (лично или в соавторстве).
А правообладателем может быть не только сам автор, у которого возникло авторское право, но и организация, которая получила исключительное право по договору отчуждения или стала правообладателем в результате создания произведения в пределах трудовых обязанностей.
Виды охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации
В настоящее время в ст. 1225 ГК РФ закреплен перечень охраняемых результатов интеллектуальной деятельности (РИД) и средств индивидуализации (СИ).
К ним относятся:
- произведения науки, литературы и искусства;
- программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ);
- базы данных;
- исполнения;
- фонограммы;
- сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания);
- изобретения;
- полезные модели;
- промышленные образцы;
- селекционные достижения;
- топологии интегральных микросхем;
- секреты производства (ноу-хау);
- фирменные наименования;
- товарные знаки и знаки обслуживания;
14.1 географические указания;
- наименования мест происхождения товаров;
- коммерческие обозначения.
Объекты интеллектуальной собственности принято классифицировать на (см. рис.):
Авторское право — регулирует отношения, складывающиеся в случае создания и использования научных работ, произведений в области литературы и искусства. Обязательным условием здесь будет существование произведения в объективной форме: письменной, в виде звуко- или видеозаписи, изображения или в любой другой форме;
Права, смежные с авторскими, — это права, предоставляемые для охраны интересов исполнителей, производителей фонограмм, изготовителей баз данных, организаций вещания и публикаторов;
Патентное право — это совокупность правовых норм, которые регулируют правоотношения, связанные с созданием и использованием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, то есть результатов интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и в сфере дизайна;
Средства индивидуализации (фирменное наименование, коммерческое обозначение, товарные знаки и знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, географические указания) — предназначены как для индивидуализации участников гражданского оборота, так и для индивидуализации товаров юридических лиц или ИП, либо индивидуализации оказываемых услуг или выполняемых работ;
Нетрадиционные объекты ИС — секреты производства (ноу-хау), селекционные достижения, топологии интегральных микросхем.
К ноу-хау можно отнести сведения любого характера (производственные, экономические, организационные и т.д.), практический опыт, включая методы, способы и навыки, необходимые для проектирования, расчетов, строительства и производства каких-либо изделий, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и прочих работ, составы и рецепты материалов и т.д.
Под селекционным достижением подразумевается результат творческой деятельности в области создания биологически новых объектов с определенными свойствами (новый сорт растений, порода животных).
Топология интегральной микросхемы по своей сути — это микроэлектронное изделие, предназначенное для выполнения функций электронной схемы.
Исключительное право является имущественным правом, которое носит абсолютный характер и по своей сути очень схоже с правом собственности, а это означает, что такое право должно принадлежать конкретным субъектам.
ГК РФ содержит понятие "правообладатель", под которым понимается "гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации" (п. 1 ст. 1229 ГК РФ).
Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).
Использование результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации по поручению или заданию правообладателя (например, выпуск типографией экземпляров произведений по заданию издательства, производство товаров с нанесением товарного знака по договору с правообладателем) охватывается исключительным правом правообладателя и не требует заключения лицензионного договора (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации").
Способы распоряжения исключительным правом
Возникает вопрос: как грамотно распорядиться исключительными правами и какие договорные конструкции предусмотрены законодательством?
Законом предусмотрены различные способы распоряжения исключительным правом.
Основными способами распоряжения исключительным правом являются:
- передача исключительного права другому лицу по договору об отчуждении исключительного права;
- лицензионный договор, по которому предоставление другому лицу права использования результата интеллектуальной деятельности происходит в установленных договором пределах.
Договор об отчуждении исключительного права
По договору об отчуждении исключительного права правообладатель передает или обязуется передать принадлежащее ему исключительное право на результат интеллектуальной деятельности в полном объеме приобретателю (п. 1 ст. 1234 ГК РФ).
Договор об отчуждении исключительного права заключается в письменной форме, несоблюдение которой влечет его недействительность.
У любого договора есть существенные условия, отсутствие которых приводит к незаключенности такого договора. Существенными условиями договора об отчуждении исключительного права являются:
предмет договора, который определяется путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации с указанием в соответствующих случаях номера документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство. Это может быть патент, свидетельство;
условие о размере вознаграждения или порядке его определения, если договор возмездный. Выплата вознаграждения может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме.
При заключении договоров возникает вопрос: необходима ли регистрация перехода прав и в каких случаях?
Государственной регистрации подлежит переход исключительного права по договору в случае, если регистрации подлежит соответствующий результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации.
Несоблюдение требования о госрегистрации не влечет недействительности самого договора. Но, если такое требование не соблюдено, переход исключительного права по договору об отчуждении исключительного права считается несостоявшимся (п. 6 ст. 1232 ГК РФ, п. 37 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10).
Закон связывает переход исключительного права с госрегистрацией, а именно: если переход исключительного права по договору подлежит госрегистрации, то исключительное право на такой результат или на такое средство переходит от правообладателя к приобретателю в момент госрегистрации (п. 4 ст. 1234 ГК РФ).
Государственной регистрации подлежит переход исключительного права на следующие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации:
- изобретения, полезные модели, промышленные образцы (п. 2 ст. 1369 ГК РФ);
- товарные знаки и знаки обслуживания (п. 2 ст. 1490 ГК РФ);
- селекционные достижения (ст. 1414 ГК РФ);
- программы для ЭВМ и базы данных (если программа или база данных была зарегистрирована по желанию правообладателя) (п. 4 ст. 1259, ст. 1262 ГК РФ);
- топологии интегральных микросхем (если топология была зарегистрирована по желанию правообладателя) (п. 1 ст. 1452, п. 2 ст. 1460 ГК РФ).
Порядок и условия государственной регистрации устанавливаются Правительством РФ:
Постановление Правительства РФ от 24.12.2015 N 1416 "О государственной регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору и перехода исключительного права на них без договора";
Постановление Правительства РФ от 30.04.2009 N 384 "Об утверждении Правил государственной регистрации договоров о распоряжении исключительным правом на селекционное достижение и перехода такого права без договора".
Не допускается заключение договора об отчуждении исключительного права на фирменное наименование (п. 2 ст. 1474, п. 1 ст. 1229 ГК РФ).
Право использования коммерческого обозначения может быть предоставлено правообладателем другому лицу только на основании договора аренды предприятия или договора коммерческой концессии (п. 5 ст. 1539 ГК РФ).
Кроме того, установлены ограничения в отношении возможности заключить договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, в том числе включающий в качестве неохраняемого элемента географическое указание или наименование места происхождения товара, и на коммерческое обозначение (п.п. 2, 3 ст. 1488, п. 4 ст. 1539 ГК РФ).
Лицензионный договор
Второй вид договоров, который позволяет распорядиться исключительным правом, — лицензионный договор.
По лицензионному договору одна сторона — обладатель исключительного права (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) возможность использования объектов интеллектуальной собственности только в пределах, которые предусмотрены договором.
В соответствии со ст. 1236 ГК РФ лицензионные договоры могут быть двух видов: исключительная лицензия и простая (неисключительная) лицензия.
Лицензионным договором может быть определено, что лицензиар может заключать аналогичные договоры и с другими лицами (простая (неисключительная) лицензия). Но может иметь место исключительная лицензия, в таком случае лицензиар такого права не имеет.
Исключительную и неисключительную лицензии можно совместить, даже в одном договоре в отношении разных способов использования или разных товаров/услуг. В случае если лицензии распространяются на разные способы использования объекта, то возможно прописать в договоре оба варианта использования — как простой, так и исключительный.
По общему правилу лицензионный договор заключается в письменной форме (исключением является договор о предоставлении права использования произведения в периодическом печатном издании — он может быть заключен в устной форме согласно п. 2 ст. 1286 ГК РФ). Несоблюдение этого требования влечет ничтожность договора.
При наличии письменного согласия лицензиара лицензиат может предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому лицу по сублицензионному договору.
Согласие на заключение сублицензионного договора может быть выражено в тексте самого лицензионного договора, а также в отдельном документе.
При этом лицензиар вправе разрешить заключать сублицензионные договоры только в отношении отдельных способов использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации из числа тех, которые были предоставлены лицензиату.
Лицензиар может отозвать согласие на заключение сублицензионного договора, но сделать это нужно до момента заключения такого договора с возмещением убытков, вызванных таким отзывом.
Существенными условиями лицензионного договора являются:
предмет договора путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство) (пп. 1 п. 6 ст. 1235 ГК РФ);
способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (пп. 2 п. 6 ст. 1235 ГК РФ);
условие о размере вознаграждения или порядке его определения (для возмездного лицензионного договора).
В случае заключения лицензионного договора о предоставлении права использования товарного знака в тексте договора должен содержаться перечень товаров, в отношении которых предоставляется право использования такого товарного знака.
В лицензионном договоре выплата лицензиару вознаграждения может быть предусмотрена несколькими способами, но чаще всего это:
- разовый фиксированный платеж;
- периодические платежи;
- процентные отчисления от дохода;
- комбинированные способы, например, первоначальная выплата фиксированного размера, а затем отчисления в виде процентов с дохода.
Каждый из этих способов имеет свои плюсы и минусы, соответственно, избирается сторонами в зависимости от конкретной ситуации.
В случае, когда стороны лицензионного договора согласовали размер вознаграждения только в форме процентных отчислений от дохода (выручки), а использование результата интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации не осуществлялось, лицензиар вправе потребовать возмещения убытков, вызванных неиспользованием результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, а также расторгнуть договор.
В лицензионном договоре должна быть указана территория, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, иначе лицензиат вправе использовать их на всей территории Российской Федерации (п. 3 ст. 1235 ГК РФ).
Срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права. Если исключительное право на результат интеллектуальной деятельности прекратится, то договор также будет прекращен.
Поэтому договор, содержащий условие о сроке его действия, превышающем срок действия исключительного права, считается заключенным на срок, равный сроку действия исключительного права.
Если в лицензионном договоре не определен срок его действия, то он считается заключенным на 5 лет.
Если срок действия исключительного права продлевается после заключения лицензионного договора, то срок действия такого договора определяется исходя из его условий и нового срока действия исключительного права. Также стороны договора могут предусмотреть автоматическую пролонгацию.
Условия договора об отчуждении исключительного права или лицензионного договора не могут ограничивать право гражданина на создание других результатов интеллектуальной деятельности определенного рода или в определенной области либо отчуждать исключительное право на такие результаты другим лицам. Подобные условия в договоре будут ничтожны.
Отдельно следует рассмотреть категорию "открытых лицензий". Открытая лицензия — это лицензионный договор, который заключается в упрощенном порядке. По данному договору автор или правообладатель (лицензиар) предоставляет лицензиату простую (неисключительную) лицензию на использование произведения науки, литературы и искусства на условиях договора присоединения (его условия определяются одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах и могут быть приняты другой стороной не иначе как путем присоединения к предложенному договору в целом).
Все условия такой открытой лицензии должны быть доступны неопределенному кругу лиц и размещены так, чтобы лицензиат мог ознакомиться с ними перед тем, как использовать произведение.
Открытая лицензия является безвозмездной, если ею не предусмотрено иное. Открытые лицензии дают авторам доступ к широкой аудитории во всем мире, ведь сам автор при жизни не может передать свое произведение в общественное достояние, при этом сохранив авторские неимущественные права.
Как правило, такие открытые лицензии представляют собой электронный текстовый файл, в котором изложены все условия использования. Видов открытых лицензий очень много, приведем лишь несколько примеров.
Например, открытая лицензия CC Attribution (сокращённо CC BY) из группы лицензий Creative Commons.
Лицензия "С указанием авторства". Принцип лицензии — "делайте с моим произведением всё что угодно, только указывайте моё авторство".
Эта лицензия позволяет другим распространять, перерабатывать, исправлять и развивать произведение, даже в коммерческих целях, при условии указания автора произведения. Это наиболее свободная лицензия с точки зрения того, что могут делать с произведением пользователи.
Существует также еще один тип лицензий — General Public License (GPL), чаще всего имеет отношение к программному обеспечению.
Иногда "открытая" лицензия ассоциируется с бесплатными программами, но это не так. Если употребляется слово "Free" в GPL-лицензиях, то в данном случае речь идет не о цене (т.е. бесплатный или свободный), а о свободе ее использования. Сама же программа может распространяться в том числе платно.
Пример из судебной практики
Истец — ИП Кожин обратился в суд за компенсацией за нарушение исключительного права на произведение изобразительного искусства, так как являлся владельцем исключительных прав на картину "Иван Купала. Гадание на венках". Ответчиком явилось ООО "Тура", которое незаконно разместило на своем сайте указанное произведение.
ООО "Тура" скопировало изображение из Википедии, там картина была размещена на условиях лицензии CC BY-SA, одно из требований которой — указание автора произведения. А ООО "Тура" при размещении картины на сайте не написало имя автора (художника Кожина). Поэтому суд признал, что отсутствие указания на автора произведения и ссылки на соответствующую лицензию является несоблюдением обязательных условий лицензии, а значит имеет место внедоговорное использование произведения без согласия правообладателя, и взыскал компенсацию.
Договор авторского заказа
Возможность распоряжения исключительным правом может оформляться и по договору авторского заказа.
Договор авторского заказа, по которому автор создает произведение для заказчика, может предусматривать отчуждение заказчику исключительного права на произведение, которое должно быть создано автором, или предоставление заказчику права использования этого произведения в установленных договором пределах.
В зависимости от условий и объема переданных прав к такому договору соответственно применяются правила либо договора об отчуждении исключительного права, либо лицензионного договора.
Мы можем сделать выводы, что заключение договора авторского заказа не означает автоматического решения вопроса о дальнейшем использовании этого произведения, передача прав осуществляется путем включения в договор соответствующих условий.
В договоре авторского заказа должны быть определены основные признаки (критерии, характеристики) создаваемого произведения. Чем подробнее в тексте договора будет определено произведение, тем меньше вероятности возникновения споров между сторонами по поводу выполненного объема обязанностей.
Существенным условием договора авторского заказа является срок его исполнения, при отсутствии такого условия договор считается незаключенным (п. 1 ст. 1289 ГК РФ).
Автор несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора и в случае нарушений своих обязательств обязан возвратить заказчику аванс, а также уплатить ему неустойку, если она предусмотрена договором. При этом общий размер указанных выплат ограничен суммой реального ущерба, причиненного заказчику.
Интеллектуальная собственность
В Unisender есть все для рассылок: можно создавать и отправлять клиентам письма и SMS, настроить чат-бота и делать рассылки в Telegram и даже собрать простой лендинг для пополнения базы контактов.
Интеллектуальная собственность — это результат умственной деятельности человека.
Право на такую собственность охраняется законом. Это позволяет людям и компаниям получать деньги и признание за свои изобретения.
Интеллектуальную собственность можно оценить, купить, продать, передать право на использование другому человеку или бизнесу — то есть поступить с ней так же, как с материальной. Например, интеллектуальной собственностью считают товарный знак. Франчайзи за определенную плату передают его во временное использование покупателям франшизы.
Защите интеллектуальной собственности посвящена часть 4 Гражданского кодекса РФ . Она состоит из 317 статей, в которых подробно расписаны права сторон и ответственность за их нарушение.
Наказания за нелегальное использование интеллектуальной собственности предусмотрены разные:
- ликвидация юридического лица нарушителя,
- штрафы от 10 000 до 5 000 000 рублей,
- компенсация в размере двойной стоимости лицензии на использование авторских произведений,
- исправительные работы до четырех лет,
- лишение свободы до четырех лет.
В 2022 году «Союзмультфильм» отсудил у московского ресторана «Тебурасики» 8 млн. рублей за нелегальное использование образа Чебурашки
Виды интеллектуальной собственности
Интеллектуальную собственность делят на две категории: авторское право и промышленную собственность.
Первая может принадлежать кому-угодно: создать авторское произведение может только физическое лицо, но продать или передать свои права на это произведение создатель может и юридическому лицу.
Промышленная собственность может принадлежать только коммерческим организациям.
Авторское право
Распространяется на научные и литературные работы, предметы искусства, музыку, компьютерные программы, базы данных и фонограммы. Как только такое произведение появляется, его создатель автоматически получает на него авторское право. Его не нужно регистрировать или совершать какие-либо другие формальные действия. Например, если прямо сейчас вы пишете компьютерную программу, она уже юридически принадлежит вам.
Авторское право не защищает идеи, факты и мемы. Создательница «Ждуна» Маргрит ванн Бреворт не смогла отсудить у «ВКонтакте» компенсацию за использование персонажа при создании стикеров
Авторское право бывает трех видов.
Исключительное (имущественное) право — дает автору возможность самостоятельно решать, кто, как и где будет пользоваться его произведениями. Владелец может передать такое право на свою собственность или полностью отказаться от него в пользу другого лица. Исключительное право на произведение действует в течение жизни автора и еще 70 лет после его смерти.
Так, любой человек имеет право использовать музыку Бетховена. После смерти композитора уже прошло 70 лет. Никому из его родственников права не перешли, поэтому его произведения носят статус общественного достояния.
Общественное достояние — это правовой статус произведения, который означает, что им может пользоваться кто-угодно и в каких-угодно целях. Это не потребует никакого разрешения или согласия, а также выплаты авторского гонорара.
Личное неимущественное право — сохраняет имя создателя и название произведения, а также обеспечивает его неприкосновенность. Это значит, что никто, кроме автора, не может вносить изменения в его собственность. Такое право нельзя продать и передать другому человеку. Оно навсегда закрепляется за автором и действует бессрочно.
Например, издатель приобрел у писателя имущественное право на публикацию романа. Теперь он может распространять экземпляры и получать с них прибыль. Но, если он захочет изменить текст или название произведения, ему все равно придется получить письменное согласие автора. Иначе писатель подаст в суд за нарушение личных неимущественных прав, и издателя оштрафуют.
Смежное право — действует на авторские произведения, которые созданы на основе уже существующих работ других людей. Например, смежное право получает оркестр на исполнение оперы Вагнера. А если оркестранты решат выпустить диск с выступлением, то часть прав получит и студия звукозаписи.
Промышленная собственность
К ней относятся изобретения, промышленные образцы, средства индивидуализации (товарные знаки, географические указания) и ноу-хау. В отличие от авторского права, промышленная собственность может принадлежать только коммерческой организации.
Советские и российские изобретения с 1924 года можно найти на сервисе «Яндекс.Патенты»
Изобретение — технически сложный механизм, вещество, формула или алгоритм действий, который приводит к конкретному материальному результату. Например, двигатель внутреннего сгорания или уникальный метод лечения болезни.
По закону право на изобретение действует в течение 20 лет. После этого оно становится общественным достоянием, и его можно использовать без согласия автора. Срок на химические инновации, например лекарства или пестициды, можно продлить еще на 5 лет.
Полезная модель — дополнение к изобретению или доработка какого-либо устройства. Например, блендер — это изобретение, а насадки на него — полезные модели.
Промышленный образец — детализированная схема или подробное описание внешнего вида изделия. В заявлении на регистрацию промышленного образца фиксируют его форму, объем, орнамент, линии и цвет.
Срок действия исключительных прав на промышленный образец — 5 лет. Но его можно продлевать до пяти раз подряд, то есть до 25 лет.
Фирменный стиль бренда и графические решения относят к промышленным образцам. Например, так выглядит зарегистрированный дизайн приложения фитомаркета от «Эвалар». Источник
Товарный знак — уникальное обозначение, которое позволяет различать товары и услуги разных компаний. Торговая марка становится товарным знаком после ее официальной регистрации в Роспатенте.
Исключительное право на товарный знак действует в течение 10 лет. Однако владелец может продлевать этот срок неограниченное число раз, так что фактически такое право можно назвать бессрочным.
Географические указания — топонимы, используемые в названиях и описаниях товаров. Они указывают на место производства и гарантируют качество продукта. Например, чтобы рекламировать вино как кубанское, не менее 85% винограда в его составе должно быть выращено на Кубани.
По закону права на географические указания также действуют в течение 10 лет с момента подачи заявки на регистрацию и могут быть продлены любое количество раз.
«Тульские пряники» уже давно превратились из локального лакомства в региональный бренд, но географическое указание зарегистрировали только 29 мая 2023 года. Источник
Ноу-хау (know-how), или секрет производства — это изобретение, ценность которого состоит не в самом алгоритме или механизме, а в его неизвестности для окружающих.
Coca-Cola держит точный рецепт газировки в секрете уже 135 лет и даже проводит развлекательные экскурсии по хранилищу. Источник
Как защитить интеллектуальную собственность
Чтобы защитить права на интеллектуальную собственность, нужно их зафиксировать. Это не обязательно, но по-другому сложно доказать в суде, что произведение или промышленный образец принадлежит именно вам. Для защиты авторских произведений и промышленной собственности используют разные средства.
Защита авторского права
Посылка самому себе. Поможет установить точную дату создания произведения. Отправьте текст, фотографию, схему или нотную запись себе по почте и не вскрывайте до суда. Так вы докажете, что это настоящая посылка, а не новое произведение в старом конверте. Дата почтового отправления будет считаться моментом возникновения авторского права. Этот метод часто используют писатели, чтобы уберечь рукописи от нелегального использования до официальной публикации.
Добровольная регистрация (депонирование) . Платная услуга, которую предлагают аккредитованные организации защиты интеллектуальной собственности. До 2018 года депонированием занималось в основном Российское Авторское Общество. Сейчас на его сайте выложен список рекомендуемых сервисов-правопреемников .
В результате депонирования вы получаете свидетельство и уникальный электронный ключ, который подтверждает право владения
Подтвердить авторство на контент в интернете гораздо сложнее. Суд не приравнивает время публикации на сайте к моменту ее создания.
Отстоять свое право иногда получается через сервис, на котором опубликованы материалы. Для этого при регистрации юзер автоматически подписывает пользовательское соглашение .
Пользовательское соглашение . Договор между посетителями и создателями онлайн-сервиса. Он устанавливает, кто и каким контентом владеет, а также права и ответственность сторон.
Если ваши интеллектуальные права нарушены, площадка обязана удалить контент и наказать нарушителя. «Вконтакте» предлагает отправить жалобу онлайн через специальную форму
Защита промышленной собственности
Патент . Позволяет получать прибыль с изобретения и распоряжаться им любым законным способом.Он принадлежит не конкретному человеку, а организации.
В отличие от авторского права, промышленную собственность, за исключением ноу-хау (его охраняют как коммерческую тайну), обязательно регистрируют в патентном ведомстве — в Роспатенте. Для этого доказывают ее уникальность и новизну. Иначе патентное ведомство отклонит заявку.
В обмен на правовую охрану уникальной технологии владелец должен опубликовать ее на портале Федерального института промышленной собственности . Когда изобретение уже опубликовано, но еще не зарегистрировано в Роспатенте, у компании нет исключительного права на него. Этим пользуются патентные тролли. Они оформляют патенты на чужие изобретения или товарные знаки, а затем подают в суд на их настоящих владельцев, чтобы получить компенсацию за нелегальное использование.
Бесплатно проверить товарный знак на уникальность можно по базе Роспатента. Она ищет похожие названия и рассчитывает риск отказа в регистрации. Если похожих товарных знаков много, выше вероятность, что ваш не примут
Коммерческая тайна . Особый режим конфиденциальности внутри компании, который защищает ноу-хау и корпоративную информацию от конкурентов. Например, план продаж, отчет для совета директоров, результаты маркетингового исследования или рецепт фирменного блюда ресторана.
Коммерческую тайну не нужно регистрировать в государственной системе. Директор определяет круг засекреченных данных, составляет внутреннее положение о коммерческой тайне и вводит новый режим, а сотрудники подписывают соглашение о неразглашении .