Отметьте два понятия которые не являются характеристиками сделок ни по одной классификации
Перейти к содержимому

Отметьте два понятия которые не являются характеристиками сделок ни по одной классификации

  • автор:

Понятие и виды сделок в гражданском праве

Сделка в гражданском праве – это правомерное, волевое, юридическое действие субъектов гражданских правоотношений (юридических лиц и граждан), направленное на установление, изменение или прекращение определенных гражданских прав и обязанностей.

Сделки в гражданском праве обладают характерными признаками:

  • правомерность действия;
  • волеизъявление сторон сделки;
  • направленность на возникновение, прекращение или изменение гражданских правоотношений;
  • сделка порождает правоотношения в гражданском праве.

Волевое содержание сделки помогает отграничить действия, которые направлены на юридический результат, от действий, которые правовых последствий не предусматривают. Волевая направленность позволяет отличить сделку от любого события, не зависящего от воли субъектов права, от юридического поступка.

Совершить сделку может только дееспособное лицо, а также лица, действующие от имени недееспособных граждан (родители, опекуны, попечители). Сделка не признается законной, если была совершена под воздействием угроз, обмана или насилия. Воля совершающего сделку лица должна быть выражена с необходимой ясностью и полнотой. Необходимым условием совершения сделки является волеизъявление. Волеизъявление может производится устно, письменно или иными способами.

Сделка в гражданском праве направлена на достижение конкретной правовой цели, которая заключается в изменении, установлении или прекращении гражданских прав и обязанностей. Достижение этой цели становится возможным благодаря волеизъявлению субъекта правоотношений.

Виды сделок в гражданском праве

Классификация сделок в гражданском праве производится по разным основаниям:

  • в зависимости от числа сторон сделки – односторонние (принятие наследства, составление завещания, объявление конкурса), двухсторонние (договор купли-продажи), многосторонние (договор простого товарищества); стороной является субъект правоотношений, выражающий волеизъявление к порождению определенных правовых последствий; лица, которые во время сделки не выражают своего волеизъявления, относятся к участникам, или третьим лицам сделки (ст. 154, 155 ГК);
  • по экономическому содержанию – безвозмездные (договор ссуды – безвозмездного пользования, договор дарения), возмездные (договор аренды);
  • по времени возникновения сделки – реальные, консенсуальные; реальная сделка возникает только при передаче вещи одной из сторон (участников) сделки, для совершения консенсуальной сделки достаточно достижения соглашения о совершении сделки (договор купли-продажи);
  • по значению основания для действительности сделки – казуальные (действительность сделки напрямую зависит от наличия основания) и абстрактные (основание является юридически безразличным – вексель, банковская гарантия);
  • в зависимости от времени, в течении которого сделка должна быть исполнена – срочные (определен момент вступления сделки в действие и / или момент прекращения сделки) и бессрочные (вступают в силу немедленно);
  • от определения условий сделки – условные (совершенные под отлагательным или под отменительным условием – возникновение прав и обязанностей зависит от обстоятельства, в отношении которого достоверно не известно наступит оно или нет) и безусловные;
  • в зависимости от объема финансовых вложений – крупные сделки (сделка или несколько взаимных сделок, связанных с отчуждением, приобретением или возможностью отчуждения имущества (прямо или косвенно), стоимость которого составляет 25% и более балансовой стоимости активов; такая сделка должна быть одобрена общим собранием акционеров, наблюдательным советом или советом директоров) и мелкие бытовые (разрешено заключать малолетним лицам, подросткам и лицам, ограниченным в дееспособности по решению суда);
  • по предмету сделок – с недвижимостью (аренда, купля-продажа, залог недвижимости, передача недвижимости в доверительное управление и т.д.); с ценными бумагами (вексельные сделки по акцепту, выдаче, авалированию, индоссированию векселя, его акцепту при посредничестве и оплате векселя и т.д.; срочные сделки на рынке ценных бумаг (фьючерсные контракты, расчетные и поставочные опционы, маржинальные сделки и др.);
  • по форме – устная или письменная форма (простая или нотариальная); сделки могут оформляться в упрощенном порядке, путем обмена телеграммами, письмами и другой информацией; правовые акты, соглашения сторон и закон могут устанавливать к форме сделки дополнительные требования (скрепление печатью, совершение на определенном бланке и т.д.); факсимильное воспроизведение подписи с помощью средств разного копирования (в том числе, механического), электронно-цифровой подписи другого аналога собственноручной подписи допускается в порядке и в случаях, предусмотренных правовыми актами, законом, соглашением сторон.

Недействительные сделки в гражданском праве

Недействительной сделкой в гражданском праве считается сделка, которая не соответствует правовым актам (ст. 168) или законодательством. К недействительности сделки приводит любой из пороков элементов сделки: субъектов, субъективных сторон, формы и содержания сделки. Недействительность сделки указывает, что значение юридического факта не признается заданным действием. Недействительная сделка не порождает юридические последствия, связанные с устранением последствий ее недействительности.

Классификация недействительных сделок основывается на том, какой из элементов системы оказался дефектным:

Классификация сделок как отражение их правовой природы

Библиографические данные о статье:
Егоров Ю.П. Классификация сделок как отражение их правовой природы // Цивилистическая практика. № 4 (25), 2007 г. С. 28-47.

Источкник: Цивилистическая практика. № 4 (25), 2007 г.

1. Любая классификация должна отражать сущность изучаемого явления. Специфика сделок как юридических фактов проявляется не только через функциональную направленность сделок, но и детализируется в их видовой дифференциации. В свою очередь, дифференциация выявляет специфику проявления функциональной сути в конкретных различающихся между собой по особенностям правового регулирования видах сделок. Для исследования сделок их видовое различие важно в силу того, что в действительности существует конкретная сделка как юридический факт особого рода, к которой предъявляются соответствующие нормативные требования, а не сделка как некая абстрактная категория. Одновременно с этим следует подчеркнуть, что различия в нормативном опосредовании видов и разновидностей сделок как раз и свидетельствуют об их системности в гражданском праве как целостного правового института.

Прежде всего, сделка является волеизъявлением, и поэтому вполне оправдана дифференциация сделок на односторонние и двух- или многосторонние (договоры), в зависимости от числа сторон, действия которых необходимы для их совершения.

2. В литературе существует не сколько классификаций односторонних сделок. Так, Б. Б. Черепахин различал односторонне-управомочивающие и односторонне-обязывающие сделки [1] . Он же выделял распорядительные и обязательственные односторонние сделки [2] . В. С. Толстой вел речь о правоустанавливающих, правоизменяющих, право-прекращающих, порождающих правовые последствия нескольких видов односторонних сделках [3] .

Обращает на себя внимание то, что традиционно при дифференциации односторонних сделок внимание акцентируется на одностороннем характере действия и на признании его основанием возникновения правовых последствий [4] . Плодотворным для своего вре мени, но явно недостаточным сегодня является акцент на праве распоряжения как отправной точке отнесения односторонних актов поведения к сделкам. Если исходить из утверждения, что к односторонним сделкам относятся акты, которые «выражают распоряжение субъектом своими субъективными нравами» [5] , то сложно обосновать два принципиальных момента. Во-первых, при таком подходе затруднительно показать регулирующую функцию односторонних сделок. Во-вторых, это не способствует отграничению юридически значимых односторонних актов поведения субъекта права, не обретающих качества сделок от актов поведения, наделяемых законом этим качеством.

Правовая оценка одностороннего изъявления воли субъекта права, влияющая на движение правоотношений, в зависимости от причин ее проявления различна. При заключении сделки само-

стоятельность субъекта состоит в том, что он совершает сделку на тех условиях, которые сочтет нужными принять для себя, то есть действует своею волей, по своему усмотрению. Возможность распоряжением правом у данного субъекта «обособилась в виде самостоятельного правомочия (право собственности, право оперативного управления)», либо не обособилась, «но и здесь право кредитора в обязательстве не сводится к одной лишь возможности требования от должника определенного поведения; оно включает также возможность распоряжения этим правом» [6] . Если возможность распоряжения правом основана на законе, то субъект сделки по своему усмотрению решает вопрос о распоряжении этим правом. Если речь идет о реализации уже возникшего правоотношения, то в данном случае воля субъекта сделки направлена лишь на исполнение уже существующих в правоотношении прав и обязанностей. Это волевое исполнение не формирует права и обязанности, оно направлено на их осуществление. Субъект права действует инициативно, своей волею, но уже не по своему усмотрению, а в силу предписаний закона по реализации правоотношения. Сделка же всегда формирует содержание правоотношения, которое возникнет после ее совершения, которое изменится или прекратится после ее совершения. Именно поэтому сделка выступает индивидуальным правовым регулятором. Причем, формирует не в том смысле, что «юридический факт наполняет конкретным содержанием установленные нормой общие и абстрактные права и обязанности» [7] , а в том, что собственно создает эти права и обязанности. Для совершения односторонне-управомочивающей сделки субъект в рамках своего субъективного права путем возложения на себя обязанности предоставляет субъективное право другому лицу. Условиями для возложения на другое лицо положительной обязанности или лишения его определенного права Б. Б. Черепахин полагал следующие обстоятельства: во-первых, эта ситуация возможна, если она может быть выгодна для другого лица; во-вторых, она может иметь место, если интерес субъекта одностороннего волеизъявления признается достойным предпочтения по соображениям общественным; в-третьих, на такое воздействие в правовую сферу другого лица должно иметься общее его дозволение; в-четвертых, на подобное воздействие может управомочивать или обязывать административный акт компетентного органа государства [8] .

С утверждением, что административный акт является условием возложения на другое лицо положительной обязанности или лишения его определенного права, трудно согласиться. И вот почему. Сделка является индивидуальным правовым регулятором социальных связей. С позиции этой регулирующей функции сделки, состоящей в формировании сделкой содержания правоотношения, акт поведения одного субъекта права, основанный на административном акте, не может рассматриваться в качестве односторонней сделки. Он может выступать актом исполнения определенных административным актом объемов возможного поведения.

Односторонняя сделка, по мне нию профессора Черепахина, порождает обязанность другого лица исходя из правомочия, основанного на правоотношении, «в котором субъект одностороннего волеизъявления уже состоит с лицом, по отношению к которому он вправе осуществить свою одностороннюю волю» [9] . Представляется, что одно стороннее действие из правомочия, основанного на правоотношении, сделкой не является. Основанный на правоотношении акт поведения одного субъекта права в договоре и при осуществлении

порожденного односторонней сделкой правоотношения реализует соответ ственно лишь имеющуюся между сторонами договоренность или установленные односторонней сделкой объемы возможного поведения. Это акт правоосуществления или исполнения обязанности. Его можно именовать актом исполнения прав и обязанностей. Потому безосновательно выделение Е. А. Флейшиц вспомогательных сделок, которые по ее мнению «всегда совершаются для реализации другого, уже ранее существующего между сторонами правоотношения, для исполнения обязательств, возникающих из заказа, из административного акта, из ранее совершенной сделки» [10] . Так, возвратом долга лишь исполняется обязанность, порожденная договором займа. Актом исполнения обязанности выступает и обусловленная выдачей простого векселя его оплата. Волевой акт субъекта права в рамках существующего правоотношения может рассматриваться в качестве сделки лишь в случае, когда он совершен по усмотрению данного субъекта в рачках правомочия, основанного не на правоотношении, а на норме права. Однако это не означает, что односторонняя сделка совершается за пределами субъективного права.

Любой учитываемый правом социально значимый акт поведения в известном смысле упорядочивает общественные отношения, но для сделок характерно упорядочивание путем установления границ возможного поведения. В односторонней сделке границы возможного поведения участников возникающего с ее участием правоотношения закладывает воля одного субъекта права. При этом односторонняя сделка имеет место в случаях, когда законодатель предоставляет субъекту права свободу в реализации его правосубъектности. Характерно, что ныне действующее законодательство нормативно закрепляет возможность совершения односторонней сделки, основанной не только на законе, правовом акте, но и на соглашении сторон. Последнее имеет место тогда, когда основанный на соглашении сторон волевой акт субъекта права не реализует согласованные условия, а фактом своего совершения формирует иные, ранее не обусловленные сторонами обязанности и права. Тем самым реализуются секундарные правомочия. Это те сделки, которые в литературе отнесены к односторонне-обязывающим [11] .

Итак, односторонними сделками выступают односторонний отказ от исполнения договора, заявление нанимателя о расторжении договора найма жилого помещения. Односторонней сделкой является зачет встречного однородного требования. В этом смысле обоснована позиция Высшего Арбитражного Суда РФ, отказавшегося принять точку зрения кассационной инстанции в трактовке зачета как специфического основания прекращения обязательства, не могущего быть квалифицированным в качестве сделки [12] . Односторонней сделкой является цессия. Причем, то, что в основании передачи права зачастую лежит договор, не исключает возможности совершения цессии путем односторонней сделки. К односторонним сделкам относятся также согласие наймодателя на сдачу нанятого имущества в поднаем и его отказ разрешить поднаем. Сделкой является принятие на себя лицом обязанности уплатить к определенному сроку сумму денег без каких-либо дальнейших пояснений. Аналогичный статус имеют и другие односторонние действия субъекта права. В частности, объявление публичного конкурса и публичное обещание награды, а также предоставление обусловленного результата, отказ от акцепта и перевод плательщика на аккредитивную форму расчетов. Односторонними сделками являются выдача чека,

векселя, доверенности, отмена доверенности и отказ поверенного, индоссамент, извещение о проведении торгов и предложение лица, изъявившего желание принять участие в торгах, удержание [13] , выдача банковский гарантии [14] , завеща ние, принятие наследства, отказ от наследства, отказ от субъективного права собственности. Обосновывая отнесение отказа от субъективного права собственности к односторонним сделкам, Е. М. Денисевич верно указывает, что данная сделка «управомочивает других лиц, во-первых, снимая с каждого обязанность пассивного воздержания, а во-вторых, предоставляя каждому право на завладение. Иллюстрацией этого положения может служить публичное бросание денег» [15] .

Социально значимый акт поведения, реализующий уже установленные права и обязанности, не является сделкой. Представляется возможным выделить две группы таких актов исполнения прав и обязанностей.

Первую образуют действия одного субъекта права из правомочия, основанного на правоотношении, не формирующие ранее не обусловленные сторонами обязанности и права. Это принятие приобретателем вещи, определенной при заключении договора родовыми признаками; возврат долга способом, обусловленным в договоре займа; принятие заказчиком способом, обусловленным в договоре подряда, результата работы подрядчика и пр.

Вторую группу составляют социально значимые акты поведения субъекта права, хотя и совершаемые по его усмотрению, но не могущие в силу своей природы воздействовать на правоотношения путем установления границ возможного поведения. Сюда относятся, например, отказ доверителя одобрить заключенный без полномочий договор; согласие родителей, усыновителей или попечителя на совершение сделок несовершеннолетними; согласие попечителя на сделку по распоряжению имуществом гражданином, ограниченным судом в дееспособности; согласие родителей, усыновителей или попечителя на занятие несовершеннолетним предпринимательской деятельностью [16] .

3. Анализ односторонних сделок с неизбежностью вызывает обсуждение вопроса о правовой природе оферты и акцепта. Существует точка зрения, в соответствии с которой оферта и акцепт рассматриваются как односторонние сделки [17] . С. С. Алексеев относил их к од носторонне-обязывающим сделкам, основанным на наличии правообразовательных правомочий [18] .

Самостоятельное правовое значение оферты и акцепта бесспорно. Так, подтверждением юридической значимости оферты и акцепта является связанность оферента офертой по нормам Гражданского кодекса Российской Федерации. Германское право исходит из презумпции связанности оферента офертой. Оферент может лишь специально оговорить, что он не считает себя связанным офертой [19] , то есть и здесь офер та— юридически не безразличное явление, порождающее правовые последствия в виде определенного правового состояния. В гражданском и торговом нраве Японии оферта связывает оферента с момента ее получения адресатом [20] . Французская доктрина и практика изменяются в сторону безотзывности оферты [21] . Англо-американское право отступает от своих исходных принципов и признает безотзывность оферты и при отсутствии встречного удовлетворения [22] .

Между тем, само по себе юридическое значение оферты и акцепта не может влечь автоматически признания за ними статуса односторонних сделок. На наш взгляд, оферту и акцепт нельзя относить к односторонним сделкам в связи со следующими обстоятельствами.

Во-первых, потому что по прямому указанию закона при отсутствии безусловного согласия на принятие предложения оферент и акцептант меняются местами. Происходит это в пределах одной и той же социальной связи по поводу одного и того же предмета. Тот факт, что акцепт может иметь место при наличии оферты, не исключает смены ролей субъектов. При совершении двух односторонних сделок, служащих элементами юридического состава, необходимого для возникновения правоотношения, такая смена в рамках одной социальной связи в отношении одного и того же объекта невозможна, а если она происходит, то налицо совершение субъектом иной сделки, не сводимой к двум имеющимся. Так, очевидно, что представивший на публичный конкурс работу соискатель не может выступать в рамках возникшего обязательства устроителем данного конкурса, хотя это, разумеется, не исключает объявление им иного публичного конкурса. Организатор торгов не может быть их участником и пр.

Во-вторых, сделка устанавливает границы возможного поведения как модели реального поведения. При оферте и акцепте предоставляется на обдумывание известная возможность высказывания своих соображений по определению прав и обязанностей, но не определяются их границы. Оферта и акцепт выступают лишь процедурой заключения договора. Границы устанавливаются итогом этого обсуждения, то есть результатом согласования воль. Свободу в реализации правосубъектности закон определяет через результат согласования воль. Отнюдь не случайно в англо-американском правовой системе доктрина вводит в определение договора в качестве обязательного элемента понятие соглашения ( agreement) [23] . Этот результат согласованности воль субъектов договора отличает договор как юридический факт от юридического состава, то есть совокупности юридически значимых обстоятельств, порождающих правоотношения не только на основе взаимного согласия, но и в силу причин иного порядка. Если же вести речь о традиционно понимаемом в англо-американском праве договоре как обещании, при котором «договор трактуется как обещание ( promise), или гарантия (assurance), которую одна сторона ( promisor) принимает в отношении другого лица (promisee)» [24] , то и здесь отсутствие необходимости в акцепте не трансформирует оферту в одностороннюю сделку, так как обещание рассматривается именно как основание заключения договора. Появившиеся в нашей литературе исследования договора как обещания исходят из того, что в отличие от односторонней сделки, «которая порождает правовые последствия с момента выражения воли лицом, "договор-обещание" основание своей обязательной силы имеет не в акте изъявляющего волю лица, но в восприятии того лица, к которому оно обращено, и, следовательно, порождает правовые последствия с момента доведения воли обещающего до ее адресата» [25] . Тем самым, и в таком понимании заключение договора и, в частности, оферта, не сводятся к совершению односторонних сделок.

В-третьих, в пользу того, что оферта и акцепт не представляют собой односторонние сделки, свидетельствует и то, что новый Гражданский кодекс Российской Федерации впервые определил оферту, акцентируя внимание на цели, которую преследует оферент. Согласно п. 1 ст. 435 ГК РФ офертой признается адресованное одному или нескольким конкретным лицам предложение, которое достаточно определенно и выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, которым будет принято предложение. Оферта и акцепт — это процедурные действия, порождающие

организационно-предпосылочные правоотношения. Наряду с односторонними сделками и актами исполнения прав и обязанностей они являются разновидностью юридически значимых односторонних действий, опосредующих процесс совершения сделок-договоров. Дифференциация имеющих юридическое значение в гражданском праве односторонних действий позволяет рассматривать односторонние действия, не относящиеся к сделкам в качестве самостоятельного вида юридических актов, как разновидности юридических фактов.

Изложенные подходы к односторонним сделкам дают возможность выделить односторонне-управомочивающие и односторонне-обязывающие сделки при условии, что последние основаны на секундарных правомочиях. Односторонних сделок, юридически обязывающих другое лицо к формированию правоотношения, то есть сделок, основанных на правообразующих правомочиях, нет. Есть юридически значимые односторонне акты поведения, основанные на этих правомочиях. Среди односторонних сделок следует различать управо- мочивающие и приводящие к изменению и прекращению правоотношений обязывающие сделки, которые по основаниям их возникновения можно именовать секундарными сделками.

4. Разграничение сделок на двусторонние и многосторонние законодатель проводит в зависимости от особенностей установления границ возможного поведения. Как известно, в двусторонней сделке согласование воль происходит для достижения противоположных целей. В многосторонней сделке воли согласуются для достижения одинаковых целей — получения прибыли и иных. При этом для заключения многосторонних нужен результат согласования воль не менее двух сторон. Характерно, что на практике при определении правовой природы многостороннего договора зачастую акцент делается на количестве сторон договора, а не на его целевой направленности [26] . Конечно же для правильного понимания природы многостороннего договора нельзя ограничиваться лишь одним его существенным признаком. Необходим комплексный анализ составляющих его элементов. Так, единство целей, предмета договора и число сторон в правоотношении позволяет отнести договор лизинга к многосторонним сделкам.

Комплексный подход исключает неправильную оценку правовой природы договора с числом сторон более двух и договора со множественностью лиц на одной стороне. Кроме того, такой подход позволит отграничить многосторонний договор от договора в пользу тре тьего лица (ст. 430 ГК РФ) и от договора присоединения (ст. 428 ГК РФ).

Для многостороннего договора специфична и процедура его заключе ния. По мнению Н. В. Козловой, по отношению к многосторонним договорам нельзя говорить об акцепте и оферте как об отдельных стадиях его заключения. Более того, следует согласиться и с тем, что применительно к заключению договоров «между присутствующими» сторонами разграничение понятий оферта и акцепт теряют свое значение [27] . Един ство целей при заключении многостороннего договора дают возможность рассматривать оферту и акцепт как единый процесс, опосредующий согласование существенных условий этого договора.

При формировании правового режима договора нельзя сводить его до роли простого регистратора уже установленных прав и обязанностей. Поскольку в договоре наиболее ярко проявляется регулирующая суть сделок, то он не должен, в том числе и по регулирующей функции, что иногда делается в литературе [28] , противопоставляться сдел ке как родовому понятию.

Гражданско-правовой договор нельзя смешивать с совместным актом, для признания юридической силы которого не требуется специальной процедуры обмена и принятия волеизъявления каждого субъекта права, участвующего в его выработке. Например, для принятия решения о создании общественной организации достаточно выражение воли определенного количества субъектов права, внесенных в протокол. Такое решение не может квалифицироваться в качестве сделки.

5. Особенности проявления функциональной сути договоров приводят к необходимости выработки специфических правовых требований к ним. Договор может порождать для стороны либо обязанность без наделения правом, либо право без возложения обязанности, либо право и обязанность для каждой из сторон. В связи с этим и различают односторонние и взаимные договоры. В односторонних договорах обязанность возлагается на одну сторону, а другая наделяется корреспондирующим этой обязанности правом. Примером служит договор займа, по которому заимодавец вправе требовать от заемщика возврата занятой суммы денег или других вещей, определенных родовыми признаками, а заемщик обязан их возвратить. По договору поручения, содержание которого не предусматривает уплаты вознаграждения, поверенный обязан совершить порученные ему действия, а доверитель вправе требовать их совершения. Если же выполнение данного договора требует расходов, то носителями прав и обязанностей по прямому указанию закона становятся обе его стороны. Что касается обязанности доверителя принять исполненное, то она возникает не при заключении договора, а из сути отношений, то есть в соответствии с законом в силу факта исполнения договора, и потому не может рассматриваться в качестве аргумента в пользу взаимного характера договора поручения. То обстоятельство, что односторонний договор при возникновении прав и обязанностей из закона приобретает черты взаимного, не умаляет специфики его регулирующего действия, состоящей в порождении обязанности у другой стороны договора.

В большинстве договоров результатом согласования воль является установление обязанностей обеих сторон. Так, по договору купли-продажи продавец обязуется передать вещь в собственность покупателя, но вправе требовать уплаты покупной цены. Покупатель, в свою очередь, обязан уплатить покупную цену, но вправе требовать передачи вещи. По общему правилу, исполнение этих обязанностей должно происходить одновременно. Однако стороны могут договориться о том, что вещь будет передана покупателю лишь после ее предварительной оплаты. Исполнение в определенном хронологическом порядке этого договора лишь подтверждает установленный моментом заключения взаимный характер купли-продажи. Уплата покупной цены аннулирует одноименную обязанность, но при этом у покупателя сохраняется не только право требовать передачи вещи, но и обязанность ее принять, а продавец обязан передать вещь, и имеет право требовать ее принятия. При полной оплате временного пользования имуществом наймодатель вправе по истечению срока договора требовать возврата имущества и обязан принять его, а наниматель может требовать принятия имущества, и обязан его вернуть. Установлением обязанностей для обеих сторон характеризуются также договоры репорта-депорта и подряда, договоры о залоге, о возмездном оказании услуг, иные двусторонние, а также многостороннее (учредительный договор, договор о простом товариществе, договор о совместной деятельности) сделки.

6. По направленности на реализацию функциональной сути различаются основные и предварительные договоры. Основные непосредственно порождают права и обязанности, а по предварительному договору стороны обязуются заключить договор в будущем, так как прежний договор «обязывает к дальнейшему договору» [29] . В со ответствии с п. 3 ст. 429 ГК РФ предварительный договор должен содержать условия, позволяющие установить предмет, а также другие существенные условия основного договора. Стороны заключением предварительного договора формируют право и обязанность на заключение основного договора. В этом смысле прав Е. Годэмэ в том, что, в принципе, предварительный договор должен быть односторонним, но не синаллагма-тическим [30] , хотя возможность применения его для заключения основного договора любого вида позволяег в ряде случаев рассматривать предварительный договор в качестве двусторонне-обязывающего («например, при продаже строения наследником до оформления документов о праве наследования») [31] . В любой конструкции предварительный договор по функциональной сути регулирует социальные связи в целях заключения основного договора.

На практике непонимание классификации договоров и сущности предварительного договора, отождествление его с основным договором приводит к ошибкам, которые могут повлечь за собой существенные убытки. Так, например, включая в предварительный договор условия о задатке, стороны исходят из того, что это тоже договор и к нему можно применять все известные способы обеспечения обязательств. Однако в силу п. 1 ст. 380 ГК РФ задаток вносится только в счет причитающихся по договору платежей. Предметом же предва рительного договора является заключение договора в будущем, а не оказание услуг, выполнение работ, покупка товара, передача денег. Тем самым, одна из сторон, включая такое условие в договор, в последующем не сможет реализовать то, на что надеялась, в том числе, взыскать двойную сумму задатка.

7. В классификации сделок помимо наличия направленного на желаемый правовой результат изъявления находят отражение и другие их признаки, в частности, элементы юридического состава сделок как совокупность необходимых и достаточных признаков, предусмотренных законодательством для признания за действием качества сделки.

Действия становятся сделками, если эти факты предусмотрены нормами права или не противоречат им. При этом законодатель придает юридическое значение не всем, а некоторым свойствам действия. Поскольку сделка базируется на действии, то в существенных признаках сделок с необходимостью должны найти отражение существенные признаки самого действия как акта поведения, а другая группа необходимых признаков образуется взаимодействием элементов сделки, порожденных теми свойствами действия, которые намеренно опосредуются правом путем придания им правового значения.

Первая группа свойств состава сделки должна отражать наличие воли, цели и их изъявление вовне. Поэтому помимо направленного на желаемый правовой результат изъявления воли существенным признаком сделки является и правовая цель, то есть именно та цель, которая ориентирована на желаемый для субъекта правовой результат. Однако эти признаки сами по себе недостаточны для реализации интересов субъектов права с помощью сделок. Так, например, при купле-продаже покупатель может быть заинтересован в приобретении вещи по цене ниже ее стоимости, что не согласуется с интересами продавца. Намерение субъекта заплатить за достижение обус-

ловленного результата при публичном обещании награды ничтожно малое вознаграждение не означает дефектности правовой цели этой сделки, но противоречит интересам лица, представившего искомый результат.

Поэтому вторая группа свойств состава сделки должна характеризоваться наличием свойства, состоящего в непротиворечии действия лица интересам других лиц и, следовательно, публичным интересам. Это свойство равновесия интересов в действии. Право как равная мера для всех лиц означает, что справедливость, учет интересов других лиц посредством права достигаются через непротиворечие действий лица нормам действующего права. Поэтому вполне уместно признак действия, состоящий в непротиворечии его интересам других лиц, фиксировать в праве термином правомерность. Правомерность выступает правовой оценкой вышеуказанного признака действия как социального явления. Она находит свое выражение в средствах осуществления сделки и состоит в непротиворечии совершенного действия нормам и принципам права (если они непосредственно не закреплены нормативно). Нормы права о сделках содержат модель поведения лица при совершении сделки данного вида. Фактическое совершение действий в противоречии с установленными требованиями не вызовет желаемых правовых последствий, если при этом допущены нарушения требований норм права, имеющие для сделок конститутивное значение. Предположим, кредитор и должник в обеспечение исполнения обязательства ограничились передачей от должника кредитору имущества, то есть совершили эти действия с тем, чтобы при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязанности должником кредитор обладал бы правом обратить взыскание на это имущество. Правовая цель этого действия — получение кредитором преимущественного права на удовлетворение корреспондирующей ему обязанности должника предоставить при определенных условиях это удовлетворение. Однако способы ее достижения нарушают требования законодателя, который для реализации искомой правовой цели помимо фактической передачи имущества обязывает стороны совершить действия, заключающиеся в составлении документов. Невыполнение их согласно п. 4 ст. 339 ГК РФ влечет за собой недействительность договора о залоге, а значит, совершенные кредитором и должником фактические действия по передаче имущества предвосхищаемых целью правовых последствий не порождают, хотя были на это рассчитаны.

В случае, если нет требований установленного образца, то есть когда совершается непоименованная сделка, избранные средства ее совершения не должны противоречить требованиям, предъявляемым к существенным признакам сделок. При этом несоблюдение требований, которые установлены законодателем, но не постулированы в качестве конститутивных, недействительности сделок влечь не должны.

Правомерность как существенный признак сделки путем ссылки на дозволенность действия законом не определить. Бесспорно, что признаки сделки как правового явления выводятся из права, но право не создает, а лишь облекает в правовую форму явления реальной действительности. Признаки состава юридического факта не могут быть установлены нормами права, они могут быть только предусмотрены последними [32] . Правомерность суть необходимый признак сделки не потому, что сделка — дозволенное законом действие, а, наоборот, сделка есть потому дозволенное законом действие, что оно является правомерным. Дозволенность сделки законом — это следствие, а не причина правомерности. Незапрещенность действия

базируется на презумпции его право мерности, то есть соответствии общим принципам права. Свойство действия, состоящее в его непротиворечии интересам других лиц, описывается законодателем и обретает качество правомерности.

8. Рассмотренный признак правомерности наглядно свидетельствует о направленности сделок на удовлетворение интересов их участников. Неслучайно большинство сделок сконструировано как каузальные. Подтверждает этот тезис и выказанное в литературе мнение о том, что «абстрактными могут быть только распорядительные сделки гражданского права, но не все распорядительные сделки являются абстрактными» [33] . Каузальный характер сделок от ражает сущность гражданского оборота и потому является вполне естественным подходом законодателя к юридической оценке социальных явлений. Наличие каузы обеспечивает равновесие интересов субъектов в действии. Так, при купле-продаже одна сторона договора удовлетворяет свой интерес тем, что, передавая вещь в собственность, приобретает иной имущественный эквивалент в виде денег, а другая сторона удовлетворяет свой интерес зеркально симметричными действиями. В то же время с учетом полезности акта поведения в гражданском обороте законодатель наделяет его качеством сделки и при неясности каузы. И в данном случае обеспечивается равновесие интересов субъектов в действии, и кауза имеет место быть, однако законодатель намеренно, с учетом специфики определенной сферы действия, акцентирует внимание на возможно большей оборотоспособности вещи. Так, вексель, сконструированный как абстрактная сделка, именно потому и получил широкое распространение в обороте, что закон не придает существенного значения для его действительности основаниям его выдачи. К абстрактным сделкам, помимо векселя, следует отнести, в частности, выдачу ценных бумаг на предъявителя, цессию, банковскую гарантию.

Кауза — это особенная причина сделок, а сделка выступает следствием, в том числе, и этой причины. Кауза характерна для сделок с имущественным предоставлением, «посредством которых обогащается имущество другого лица. Намерение, направленное на косвенный (посредственный) правовой результат предоставления, мы называем его каузой (в субъективном смысле), т.е. правовой целью предоставления, а так как намерение достигнуть цели составляет вместе с тем побудительную причину предоставления, его можно назвать также правовым основанием» [34] .

Косвенный правовой результат предоставления характерен и для односторонних сделок. Так, при публичном конкурсе высказывается одностороннее намерение о выплате вознаграждения за лучший результат. Следовательно, кауза есть и в односторонних сделках. То же характерно и для публичного обещания награды, заявления о прекращении обязательства путем зачета встречных и однородных требований, срок исполнения которых наступил.

Дифференцируя сделки на кау зальные и абстрактные, следует учитывать, что кауза как особенная причина сделок не может рассматриваться существенным признаком сделки, ибо сделка есть следствие этой и ряда иных причин. Тем не менее, названное обстоятельство не исключает возможности использования основания сделок как одного из условий их действительности [35] , ибо эта причина направляет волю на формирование сделки. Тот факт, что основание нельзя установить при совершении абстрактных сделок, является косвенным подтверждением тому, что особенной правовой причине сделок не придается статус их существенного признака, а

если бы и был бы придан, то противоречил бы логике причинно-следственных связей.

Используемое в англо-американском договорном праве встречное удовлетворение [36] , на наш взгляд, тоже выступает причиной особенного характера, и потому, по вышеуказанным причинам, не может считаться существенным признаком договора, но это не исключает возможности использования его как условия действительности данного договора.

Игнорирование правопримени тельной практикой законодательной конструкции сделки именно как каузальной или абстрактной влечет за собой недействительность совершенного акта как сделки. Очевидно, что кауза выступает необходимым условием действительности, например, договоров купли-продажи, мены, подряда, перевозки и других разновидностей сделок, для совершения которых основание их совершения имеет юридическое значение.

9. Наглядным доказательством обеспечения равновесия интересов участников сделки служит также дифференциация сделок на возмездные и безвозмездные. В некоторых конкретных видах сделок законодатель придает существенное значение имущественному удовлетворению сторон. Признаки юридического состава сделок, включая правовую цель и направленность волеизъявления, учитывают имущественное предоставление как желаемый правовой результат. Подчеркивая возмездный характер сделок, законодатель позволяет сторонам самим регулировать свое поведение посредством права.

Понятие возмездности не тождественно применяемому в англо-американском договорном праве понятию встречного удовлетворения. Встречное удовлетворение — это «обещание оферента и обещание лица, которому сделана оферта, данное в порядке акцепта оферты» [37] . Возмездный же характер сдел ки определяется взаимной связью порождаемых ею прав и обязанностей. Возмездность — отличительная черта не процесса совершения сделки, а результата ее развития. Хотя указанное различие в известной мере относительно, ибо стадии совершения сделки суть части целого, и сделка содержит в себе результат собственного развития, тем не менее, возмездность и встречное удовлетворение должны рассматриваться как возможное единство различий, но не различие единства.

Сказанное характерно и для распространенного понимания встречного удовлетворения как полученной должником выгоды или возникшей невыгоды для кредитора. В этом контексте в качестве встречного удовлетворения в договоре займа без уплаты процентов за пользование кредитом рассматривается «то обстоятельство, что кредитор, предоставив в распоряжение должника на какое-то время определенную сумму денег, лишил тем самым себя возможности в течение этого периода пользоваться и распоряжаться этими деньгами» [38] . Од нако очевидно, что в этом юридически значимом, признаваемом договором соглашении заемщик не наделен правом требования к заимодавцу и потому не приходится говорить о его возмездном характере.

Конструкция безвозмездных сделок характерна для договоров беспро центного займа, дарения и ссуды, выдачи векселя, доверенности, завещания и иных сделок, совершаемых волевым актом одного субъекта.

Обеспечивая равновесие интересов участников гражданского оборота, законодатель может в рамках одного вида сделок конструировать их и возмездными, и безвозмездными. Таковыми при определенных условиях могут выступать договоры займа, поручения, хранения, банковского счета, доверительного управления имуществом. Двойственный

подход к вопросу о действительности конкретного договора одного вида свидетельствует не о теоретически сконструированной законодателем презумпции возмездности или безвозмездности, а о регулирующей сути сделок. Режимные требования к сделкам сформулированы таким образом, чтобы позволять участникам самим выбирать и формировать наиболее отвечающую их интересам модель поведения. Так, если при заключении договора займа доминирует мотив оказания дружеской услуги, то законодатель допускает заключение договора как безвозмездного. Если же присутствует стремление к получению экономического эффекта от займа, то законодатель предполагает уплату процентов на сумму займа.

10. Действие как социальная основа сделки всегда взаимосвязано с другими социальными явлениями. Поэтому взаимосвязь сделки с другими правовыми феноменами проявляется, прежде всего, через порождаемые сделкой последствия. Особенности порождаемых сделками правовых последствий не исчерпываются добровольностью действий участников сделок и равенством их между собой. Дело в том, что движение правоотношений как последствие совершения сделок не выражает общего в сделках, ибо сделки могут вообще не порождать движения правоотношений. Так, завещатель вправе в любой момент отменить или изменить завещание, и тогда первоначальное завещание не повлечет за собой правоотношений, хотя до момента его отмены качества сделки не утрачивает. Существуют сделки, вызывающие движение правоотношений только тогда, когда являются одним из элементов юридического состава. Например, правоотношения из публичного обещания награды или объявления публичного конкурса соответственно возникнут лишь после представления результата, за достижение которого обещана награда, или после представления работы на конкурс. Для возникновения правоотношений из сделок, заключенных под отлагательным условием, необходимо наступление соответствующего условия — факта, имеющего юридическое значение. Сторонами договора возникновение правовых последствий из совершенной сделки может приурочиваться к определенному времени. Например, договор найма имущества заключается в ноябре с тем, что обязанность по передаче имущества в пользование и корреспондирующая ей основная обязанность нанимателя по внесению оговоренной платы за пользование им, как и все иные составляющие договор права и обязанности сторон, возникнут с начала следующего года. Неизбежность наступления срока подчеркивает юридическую значимость сделок, ибо срок однозначно истечет и правовые последствия, предусмотренные данными обстоятельствами, наступят неотвратимо.

Приведенные примеры говорят о том, что ситуации, при которых сделки непосредственно не порождают движение правоотношений, являются не исключением из общего правила, а разновидностью правовых последствий сделок. Правовые последствия совершения сделок могут быть трех видов. Это либо возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей; либо состояние возможности таких последствий, не влекущее за собой движение прав и обязанностей или влекущее движение последних при условии, что сделка выступает элементом юридического состава.

Особенности последствий сделок позволяют в качестве существенного признака сделки указать наличие правовой ситуации, состоящей в юридической связанности субъекта сделки действовать определенным образом в будущем. В этом и проявляется правовая значимость совершения сделки. Выдвигаемые

субъектом сделки условия потенциально содержат в себе обязанности и права правоотношения. Движение правоотношений не обязательно возникает как непосредственное следствие сделок, но возможность их появления является неотъемлемым свойством последних. Выявленный признак сделок можно именовать признаком юридической связанности. Он находит свое выражение в достигнутом правовом результате. Субъективно он проявляется в намерении лица посредством совершения сделки констатировать наличие юридической зависимости, то есть в намерении ограничить свое поведение чужой волей.

Право в силу своей специфики наделяет юридической связанностью далеко не каждый акт поведения, а учитывает его полезность и значимость для участников общественных отношений. Критерием такой полезности служит признаваемый законом интерес субъекта права. Если закон не признает интереса лица или полагает, что актом его поведения ущемляется интерес другого субъекта права, то нет и правового результата в виде отмеченных правовых последствий. Это свидетельствует об отсутствии юридической связанности субъекта действовать определенным образом в будущем, и, как следствие, социально значимый акт поведения не обретает качества сделки. Так, обещанию прийти в гости не придается юридическая связанность и потому это соглашение не является сделкой. Представляется правильным именовать подобное соглашение «бытовой неправовой договор» [39] .

Наиболее рельефно признак юридической связанности проявляется, когда сделка непосредственно фактом своего совершения не влечет за собой возникновения, изменения или прекращения прав и обязанностей (сделка в качестве элемента юридического состава, сделка под отлагательным сроком или условием).

11. Сделка своим совершением должна обеспечить в действительности; фактическую возможность реализации; порождаемых ею прав и обязанностей. Непосредственно фактом своего совершения сделка не порождает права и обязанности не потому, что для этого отсутствует фактическая возможность, а лишь в случае, если является одним из элементов юридического состава. Юридическая связанность сделки в аспекте фактических социальных связей означает создание фактической возможности! становления и осуществления прав и обязанностей. Поэтому законодатель часто вынужден связывать совершение сделки с различными факторами. В этом смысле различают консенсуальные и реальные сделки.

Если характер общественных отношений позволяет признать достаточным обстоятельством для совершения сделки соглашение сторон или одностороннее заявление субъекта права, то налицо консенсуальная сделка. Консенсуальными являются купля-продажа, наем, подряд, аренда, поручение, агентирование, коммерческая концессия. В их число следует включить публичный конкурс и публичное обещание награды, отказ от акцепта и перевод плательщика на аккредитивную форму расчетов, отмену доверенности и отказ поверенного. Кроме того, консенсуальными выступают заявления о зачете встречного однородного требования, цессия, завещание, принятие наследства и отказ от него, принятие на себя лицом обязанности уплатить к определенному сроку сумму денег без каких-либо дальнейших пояснений и пр.

Если одного соглашения или одностороннего заявления недостаточно для фактической возможности возникновения прав и обязанностей, то есть не создано фактического состояния общественных отношений, дающих возможность оценить их правом, то сделка кон-

струируется как реальная. К ним относятся заем, договоры доверительного управления имуществом и банковского вклада, предоставление работы на конкурс и предоставление обусловленного публичным обещанием награды результата, выдача чека, векселя, доверенности. Не случайно римляне полагали, что обязательство создается вещью ( re contrahitur obligatio).

Отмеченные черты, определяющие специфику предъявляемых к сделкам правовых требований, могут проявляться в рамках одного вида сделок. Один и тот же вид сделок может носить либо консенсуальный, либо реальный характер. Примером служит договор безвозмездного пользования имуществом. По общему правилу реальным считается договор страхования, однако он может быть сконструирован и как консенсуальный. Реальным является договор на буксировку судов и плотов, но договор на выполнение других буксировочных операций относится к числу консенсуальных. В большинстве случаев реальный договор хранения в соответствии с п. 2 ст. 886 ГК РФ может быть консенсуальным, если хранителем является коммерческая или некоммерческая организация, для которой хранение — одна из сторон профессиональной деятельности. В соответствии с п. 1 ст. 824 ГК РФ договор финансирования под уступку денежного требования может быть как реальным, так и консенсуальным. Такой же правовой режим п. 1 ст. 572 ГКРФ установлен в настоящее время и для договора дарения. Данный подход законодателя объясняется тем, что, во-первых, закон предоставляет участникам сделок самим решать, достаточно ли достигнутого соглашения для совершения сделки, или они полагают необходимым связать факт заключения сделки с передачей имущества. Например, при заключении договора безвозмездного пользования имуществом, договора дарения. Во-вторых, законодатель прибегает к такой конструкции в тех случаях, когда стороной в сделке выступает предприниматель как профессионал в своем деле, который должен быть фактически готов совершать сделки в определенной сфере в любое время. Например, если участником договора хранения выступает профессиональный хранитель, то сделка по хранению может формироваться как консенсуальная. В противном случае для оформления отношений по хранению в будущем следует заключать предварительный договор, а затем и собственно договор хранения [40] .

Возможность классификации одного вида сделок в качестве реальных или консенсуальных не противоречит предложенному основанию их дифференциации, а свидетельствует о предоставленной законом возможности самим участникам определять в установленных законом пределах момент, к которому приурочивается факт совершения конкретной сделки одного вида. Изложенный критерий согласуется с выводом о том, что «модель консенсуального договора. является общим правилом», и непоименованный договор, «а также поименованный договор при отсутствии достаточных оснований считать его реальным» должны признаваться консен-суальными [41] .

12. Вышеперечисленные существенные признаки сделки (правовая цель, правомерность, направленное на желаемый правовой результат волеизъявление и юридической связанность) позволяют утверждать, что сделки в силу своей природы могут опосредовать любые волевые отношения и могут быть дифференцированы по сфере их совершения. Сделки могут совершаться не только в сфере имущественных, но и личных неимущественных отношений, связанных с имущественными. В этой области могут совершаться сделки в отношении субъективных прав, возникаю-

щих по поводу результатов интеллектуальной деятельности. Например, передача исключительных прав автора третьему лицу, прав из патентов, прав на товарный знак. К сделкам, опосредующим неимущественные отношения, относятся сделки, связанные с правами на наименование, коммерческую тайну, деловую репутацию. В их числе передача прав на фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания при продаже предприятия (п. 2 ст. 559 ГК РФ); передача прав на обозначения, индивидуализирующие деятельность предприятия (п. 1 ст. 656 ГК РФ); передача прав пользования на фирменное наименование, охраняемую коммерческую информацию, деловую репутацию, товарный знак, знак обслуживания и пр. (п. 1 и п. 2. ст. 1027 ГК РФ); внесение деловой репутации в качестве вклада товарищей (ст. 1042 ГК РФ). В этих случаях характерна тесная связь неимущественных прав по поводу нематериальных благ с имущественными.

Сложнее вопрос о возможности опосредования сделками личных неимущественных отношений, не связанных с имущественными отношениями. Представляется, что волевой характер сделок не исключает отнесения к предмету сделок отделимые от личности нематериальные блага. Такому подходу не противоречит нематериальный характер личных прав как признак гражданских неимущественных прав. «Указание на нематериальный характер неимущественных прав не следует понимать в том смысле, что они вообще не имеют ценности; невозможна лишь их точная оценка» [42] . Отделимые от личности нематери альные блага, если это прямо не запрещено законом, могут выступать предметом сделок. Закон должен исключать такие блага из числа предметов сделок только при наличии оснований полагать, что их использование будет противоречить охраняемым гражданским правом интересам участников гражданского оборота. Устоявшего перечня нематериальных благ, по поводу которых возникает соответствующее неимущественное право, сегодня нет. Но, видимо, уже в наше время в связи с отсутствием прямых запретов нельзя, например, лишать юридической силы вошедшие в практику соглашения физических лиц с рекламными агентствами о формировании определенного политического, сценического, профессионального имиджа, которые в существе своем означают формирование соответствующей общественной оценки качеств личности или ее изменение. Налицо соглашения по поводу чести как нематериальном благе.

13. Обосновано деление сделок по отношению субъектов права к предпринимательской деятельности. В этом аспекте следует различать сделки между государством, муниципальными образованиями и предпринимателями, сделки предпринимателей между собой и сделки между предпринимателями и потребителями.

К первой категории сделок можно отнести куплю-продажу государственных и муниципальных предприятий на аукционах и конкурсах, куплю-продажу долей (акций) в капитале предприятия, иные сделки, в которых одной из сторон выступает государственный орган и муниципальное образование. Данные сделки требуют детальной законодательной регламентации прав и обязанностей сторон в целях соблюдения публичного интереса при выполнении государством его функций в гражданском обороте. Во вторую категорию входят лизинг, факторинг, кредитные соглашения, коммерческая концессия и другие сделки, заключенные с целью извлечения прибыли, в том числе непоименованные в Гражданском кодексе РФ (например, расчетные форвардные контракты, договоры оптовой купли-продажи, беспатентные лицензион-

ные договоры, договоры РЕПО и пр.). В указанных сделках сторонам предоставляется большая свобода в формировании возникающего из этих сделок правоотношения, режимные требования к этим сделкам должны, как правило, носить диспозитивный характер в сочетании с повышенной гражданско-правовой ответственностью участников сделок за свои юридически значимые действия. К третьей категории относятся сделки, которые совершаются лицами в целях личного, семейного, домашнего или иного бытового использования. Это договоры розничной купли-продажи, договоры на оказание бытовых услуг, договоры страхования имущества граждан и др. В этих и им подобных сделках элементы императивного регулирования должны применяться в интересах защиты наиболее экономически слабой стороны — потребителя.

Предложенная классификации сделок по указанному критерию позволяет оценить нормативные предписания, опосредующие сделки, с позиций соответствия их реалиям социально-экономической жизни общества. В частности, для обеспечения равновесия интересов различных субъектов гражданского оборота необходимо в законодательном порядке ограничить возможный произвол государственных органов при совершении ими сделок с предприятиями. Предоставление законодателем льгот для преимущественного развития какой-либо сферы предпринимательства не должно приводить к игнорированию интересов предпринимателей иных сфер деятельности.

В то же время должна быть усилена правовая защищенность потребителей от произвола предпринимателей. Один из путей достижения этого — придание подобного рода договорам статуса публичных. «Всякий вправе рассчитывать, что те услуги, которые предлагаются публике вообще, будут оказаны и ему; открытие предприятия для публики должно быть сопряжено и с соответствующей обязанностью» [43] . Не случайно, что «только Гражданский кодекс РФ отнес 16 видов договоров к публичным, из которых многие (например, договор розничной купли-продажи, энергоснабжения) составляют "львиную" долю в общей массе заключаемых сделок» [44] . Защитой интересов наиболее экономически слабой стороны предопределено и правовое регулирование договоров присоединения. К сожалению, реализации предусмотренного в п. 2 ст. 428 ГК РФ права присоединившейся стороны на расторжение или изменение договора не способствует существенное экономическое неравенство между субъектами права. Потому адресованные другим странам критические замечания прежних лет по поводу этой правовой формы актуальны и для договоров присоединения, используемых в гражданском праве России [45] .

14. Многообразие и эволюция сделок на сегодняшний день свидетельствуют о том, что хотя значение особенностей сущностных характеристик, предмета регулирования и функциональной сути сделок переоценить трудно, тем не менее, эти обстоятельства сами по себе не в полной мере отражают особенности сделок. Дифференциация сделок рассмотренными основаниями не 01рани-чивается. Помимо двойственного характера некоторых видов сделок (заем, поручение и др.) данный вывод подтверждается наличием сделок, включающих в себя элементы отдельных видов сделок (купля-продажа по конкурсу, таймшер и др.). При этом, конструируя смешанный договор, стороны должны иметь в виду, что обязательные нормативные требования к одному из элементов такого договора распространяются на весь договор, а не на часть его [46] . Спецификой ха рактеризуются сделки в рамках одного вида. Так, договор медицинского стра-

хования и биржевые сделки носят возмездный взаимный характер, но обладают взаимонеприемлемыми правилами заключения. Безвозмездный характер договора дарения и сделки приватизации по передаче в собственность жилья не мешает установлению различных правил их совершения. Существенно отличаются требования к заключению консенсуальных взаимных сделок купли-продажи земли и купли-продажи автомобилей и пр. Законодательством предусматриваются и в обороте совершаются крупные сделки и сделки, в которых имеется заинтересованность. Следовательно, один и тот же вид возмездных сделок юридических лиц определенных организационно-правовых форм в зависимости от характеризующих его признаков может иметь различное правовое регулирование.

Изложенное позволяет констатировать, что критерии дифференциации сделок значительно обогащают понимание их правовой природы. Это во-первых. Во-вторых, деление сделок на виды говорит о том, что различные виды сделок сконструированы для выполнения ими роли регуляторов общественных отношений и поэтому в качестве классифицирующих признаков должны выступать признаки в конечном счете позволяющие уяснить функциональную суть сделок. В-третьих, рассмотренная классификация позволяет установить нормативные требования, в наибольшей степени отвечающие природе сделок, и свидетельствует о том, что сделки характеризуются наличием не только общих, но и специальных нормативных требований применительно к той или иной их разновидности. И, наконец, в-четвертых, учет видовой дифференциации позволяет применить к сделке нормативные требования, адекватные ее правовой природе как средству индивидуального регулирования. Если сделка не будет отнесена к соответствующему виду, то к ней будут применены нормативные требования, не соответствующие ее природе индивидуального регулятора социальных связей. Тем самым правоприменительная практика приведет к искажению сути сделок. Например, если непоименованный договор на организацию поставки (соглашение о поставке товара согласно предполагаемым в будущем заявкам покупателя) квалифицировать как договор поставки, то данное соглашение как договор поставки будет признано незаключенным из-за несогласования предмета договора. Констатируя незаключенность договора поставки из-за отсутствия согласования сторон по вопросу наименования и количества товара, суды, как правило, квалифицируют эти соглашения как разовые сделки купли-продажи [47] . Тем не менее, в ка честве непоименованного договора такое соглашение не противоречит общим началам и смыслу гражданского законодательства. Следовательно, оно имеет право на существование в гражданском обороте и должно признаваться гражданско-правовой сделкой со всеми вытекающими отсюда последствиями, в том числе и как предусмотренный законом способ удовлетворения охраняемых законом интересов субъектов права. К сожалению, правоприменительная практика свидетельствует о том, что случаи неправильной квалификации непоименованных договоров не единичны. Так, беспатентный лицензионный договор судами квалифицируется как договор коммерческой концессии со всеми вытекающими отсюда негативными для удовлетворения интересов сторон последствиями [48] ; договор РЕПО как непоименованная сделка переквалифицируется в кредитование под залог [49] и пр.

Таким образом, классификация сделок как функционально-структурного элемента, характеризующего метод гражданского права, позволяет применять к ним нормативные требования, обеспечивающие выполнение сделками

функции индивидуального регулирования социальных связей. Если же в качестве оснований классификации сделок выбирать критерии, не отражающие их функциональную направленность, то это существенно усложнит как формирование нормативных требований к сделкам, в полной мере обеспечивающих реализацию интересов субъектов гражданского права, так и использование сделок в гражданском обороте в соответствии с их правовой природой.

[1] Черепахин Б. Б. Первоначальные способы приобретения собственности по действующему праву // Труды по гражданскому праву. М.: Статут, 2001. (Сер. «Классика российской цивилистики»). С. 55-57; Он же . Правопреемство по советскому гражданскому праву // Труды по гражданскому праву. С. 330-333.

[2] Черепахин Б. Б. Правопреемство по советскому гражданскому праву. С. 332.

[3] Толстой В. С. Понятие и значение односторонних сделок в советском гражданском праве. Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 1966. С. 7, 8; Снжв. Понятие и значение односторонних сделок в советском гражданском праве. Труды ВЮЗИ. Т. 5. 1966. С.135-157.

[4] См., например: Толстой В. С. Понятие и значение односторонних сделок в советском гражданском праве. С. 135-157.

[5] Алексеев С. С. Односторонние сделки в механизме гражданско-правового регулирования // Антология уральской цивилистики. 1925-1989. М: Статут, 2001. С. 62.

[7] Халфина Р. О. Общее учение о правоотношении. М: Юрид. лит., 1974. С. 287.

[8] Черепахин Б. Б. Правопреемство по советскому гражданскому праву // Труды по гражданскому праву. С. 331-332.

[10] Флейшиц Е. А. Обязательства из причинения вреда и из неосновательного обогащения. М: Госюриздат, 1961. С. 217.

[11] См.: Алексеев С. С. Односторонние сделки в механизме гражданско-правового регулирования. С. 66.

[12] См.: Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22 марта 2006 г. по делу № 12595/05 // СПС КонсультантПлюс.

[13] По С. В. Сарбашу удержание — это односторонняя сделка, т. к. это действие, и оно по форме может совершаться как сделка (см.: Сарбаш С. В. Право удержания как способ обеспечения исполнения обязательств. М.: Статут, 2003. С. 144-146). Это так, но ключевым моментом для отнесения удержания к такой сделке является возможность фактом его применения упорядочить отношения путем установления границ возможного поведения в правоотношении в целях обеспечения исполнения основного обязательства.

[14] Автор придерживается позиции о выдаче банковской гарантии именно как об односторонней сделке, поскольку для правовых последствий достаточно воли одной стороны. Что касается возможной фиксации договоренностей о банковской гарантии, то следует учитывать, что «способ воплощения договоренностей . не может служить критерием при определении правовой природы соответствующих действий» (Гонгало Б. М. Учение об обеспечении обяза тельств: Вопросы теории и практики. М: Статут, 2002. С. 115).

[15] Денисевич Е. М. Односторонние сделки, направленные на прекращение гражданских правоотношений // Цивилистические записки: Межвуз. сб. науч. тр. М.: Статут — Екатеринбург: Институт частного права, 2002. Вып. 2. С. 378.

[16] В контексте изложенного автор против точки зрения об отнесении указанного согласия к односторонней сделке (См.: Букшина С. В. Эмансипация несовершеннолетних граждан по законодательству Российской Федерации. Автореф. дис. канд. юрид. наук. Томск, 2003. С. 19).

[17] Алексеев С. С. Структура советского права. М., 1975. С.59-60; Мартемьянова А.Л/Договор в механизме гражданско-правового регулирования // Механизм гражданско-правового регулирования общественных отношений. Свердловск, 1988. С.61.

[18] Алексеев С. С. Структура советского права. С. 65.

[19] См. § 145 Германского Гражданского уложения. Цит. по кн.: Германское право. Часть 1. Гражданское уложение / пер. с нем. А. А.Лизунова, Н. Б. Шеленковой, Н. Г. Елисеева. М.: МЦФЭР, 1996. С. 39; Кётц X., Лорман Ф. Введение в обязательственное право // Проблемы гражданского и предпринимательского права Германии / Пер. с нем. М.: БЕК, 2001. С. 46.

[20] Пиляева В. В. Гражданское и торговое право Японии в юридических конструкциях, понятиях, схемах и таблицах. М.: Изд. А. В. Калашников, 2001. С. 76, 170.

[21] Морандъер Л. Ж. Гражданское право Франции / пер. с фр. Е. А. Флейшиц. М.: Изд-во иностр. лит., 1960. Т. 2. С.231-232; Ст. 1390 Гражданского кодекса Квебека // Гражданский кодекс Квебека / пер. с фр. и анг. Г. Е. Авилова, М. В. Боряка, Д. А. Гришинаи др. М.: Статут, 1999. С. 222, 223.

[22] Основные институты гражданского права зарубежных стран. Сравнительно-правовое исследование / Рук. авт. кол. В, В, Залесский. М: НОРМА, 2000. С. 320-321.

[23] Гражданское и торговое право капиталистических государств / Отв. ред. Р. Л. Нарышкина. М.; Междунар. отношения, 1984. Ч, 2. С. 6.

[24] Гражданское и торговое право капиталистических государств. М.: Междунар. отношения, 1984. Ч. 2. С. 6.

[25] Бекленищева И. В. Понятие гражданско-правового договора (сравнительно-правовое исследование): Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2004. С. 25. Следует отметить, что применение конструкции договора как обещания для нашей правовой системы вызывает возражение. Проблема заключения договора — это проблема не сущности договора как соглашения, а процедуры его заключения, предполагающая согласованность воль субъектов договора.

[26] См., например, постановление Федерального Арбитражного суда Уральского ок руга от 24 января 2007 г. по делу № Ф09-11428/06-С4 // СПС КонсультантПлюс.

[27] Козлова И. В. Учредительный договор о создании коммерческих обществ и товариществ. М.: БЕК, 1994. С. 90-93.

[28] См.: Щенникова Л. В. О договорном праве, его перспективах и конструкции гражданско-правового договора // Законодательство. 2003, № 5. С. 20. К. П. Победоносцев под сделкой понимал именно договор (см.; Победоносцев К. П. Курс гражданского права. В 3тт. М.: Зерцало, 2003. Т. 1.С. 187-188).

[29] Бернгефт Ф., Колер И. Гражданское право Германии / Пер. с нем. Б. М. Брансона, С. О. Добрина, Е. Е. Карасова, В. В. Нечаева. Под ред. В. М. Нечаева. СПб.,1910. С. 185.

[30] Годэмэ Е. Общая теория обязательств / Пер. с фр. И. Б.Новицкого. М.: Юрид. Изд-во МЮ СССР, 1948. С. 281-282.

[31] См. об этом: Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Общие положения. М.: Статут, 1997. С. 185-191.

[32] См об этом: Красавчиков О. А. Юридические факты в советском гражданском праве. М., 1958. С. 18.

[33] Бекленищева И. В. Указ соч. С. 8.

[34] Эннекцерус Л. Курс германского гражданского права. М.: Иностр. лит., 1950. Т. 1, полутом 2. С. 125.

[35] Представляется, что спор французских цивилистов о causa как необходимом элементе договора (см.: Агарков М. М. Обязательство по советскому гражданскому праву. Учен. тр. ВИЮН. Вып. 3. М.: Юрид. Изд-во НКЮ СССР, 1940. С. 76-77.) был спором об использовании causa как условии действительности договора.

[36] См.: Fried Charles. Contract as promise. A Theory of Contractual Obligation. Harvard University Press. Cambridge, Massachusetts and London, England, 1981. P. 28-39,47,56; ОсаквеК. Сравнительное правоведение в схемах; Общая и особенная части: Учебно-практическое пособие. М.: Дело, 2000. С. 159-160.

[37] Самонд, Вильяме. Основы договорного права. М.: Иностр. лит., 1955. С. 130.

[38] Гражданское и торговое право капиталистических государств. М: Междунар. отношения, 1984. Ч. 2. С. 14.

[39] См.: Казанцев М. Ф. Договорное регулирование: Цивилистическая концепция. Екатеринбург: УрО РАН, 2005. С. 55.

[40] См.: Брагинский М. И. Договор хранения. М: Статут, 1999. С. 43.

[41] См.: Хаскелъберг Б. Л., Ровный В. В. Кснсенсуальные и реальные договоры в гражданском праве. Томск, 2003. С. 21-22.

[42] Малеина М. Н. Личные неимущественные права граждан: понятие, осуществление, защита. М.: МЗ-ПРЕСС, 2001. С. 11, 13.

[43] Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права. М.; Статут, 1998. С.250.

[44] Калашникова Г. А. Публичный договор. Автореф. дис. канд. юрид. наук. Краснодар, 2002.С.З-4.

[45] О «договорах присоединения», «договорах в стандартной форме» и их критике см.: Белых В. С. Качество товаров в английском договоре купли-продажи. М: Стандарты, 1991. С. 15.

[46] См. п. 13 Обзора практики разрешения споров, связанных с применением Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» // Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 16.02.2001 г. № 59 // СПС КонсультантПлюс.

[47] См.: постановление Федерального Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 14 июля 2005 г. по делу № ФО4-4432/2005 (12967-А03-17) // СПС Консультант плюс; постановление Федерального Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 09.11.2006 по делу № ФО4-7435/2006 (28221-АОЗ-20) // СПС КонсультантПлюс.

[48] См.: Трахтенгерц Л. А. Квалификация договора о предоставлении права на использование охраняемой коммерческой информации // Обзор судебной практики. Комментарий судебной практики. Выпуск 10. (Комментарий судебной практики по вопросам гражданского права). М; Юрид. лит., 2004.

[49] См.: Поляков В. И. РЕПО — место в системе институтов гражданского права // Законодательство и экономика. 2004. № 9.

Внимание! Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи! Вам необходимо авторизироваться через панель авторизации, которая находится справа. Если Вы еще не зарегистрированы, то, пожалуйста, пройдите регистрацию.

Классификация сделок по видам и формам

Штейникова, Л. В. Классификация сделок по видам и формам / Л. В. Штейникова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2023. — № 5 (452). — С. 145-149. — URL: https://moluch.ru/archive/452/99749/ (дата обращения: 17.09.2023).

В настоящей статье рассматриваются виды и формы сделок с точки зрения Гражданского кодекса Российской Федерации, а также с учетом нормативно-правовых актов, регулирующих рассматриваемую область права. В статье описана классификация сделок по их основным видам и формам.

Ключевые слова: гражданское право, сделки, виды сделок, форма сделок.

This article discusses the types and forms of transactions from the point of view of the Civil Code of the Russian Federation, as well as taking into account the legal acts governing the area of law under consideration. The article describes the classification of transactions according to their main types and forms.

Keywords: civil law, transactions, types of transactions, form of transactions.

В процессе обычной хозяйственной деятельности, как юридические лица, так и граждане совершают действия по передаче гражданских прав или обязанностей иному лицу (лицам). При этом имеет большое значение для правоприменительной практики нормативное закрепление сделок.

Сделки в гражданском праве представляют собой одну из основных форм осуществления гражданско-правовых отношений наряду с договором. Данные понятия нетождественные, они отличаются по своим основным признакам.

Сделка представляет собой более широкое понятие, а договор является понятием частным по отношению к сделке. Сделки также являются понятием универсальным, которое употребляется во многих отраслях права. Они отвечают принципам диспозитивности: именно в сделках субъекты права могут проявить большую юридическую свободу выбора различных вариантов своего поведения, а также принимать решения, которые бы в полной мере соответствовали условиям заключенной сделки.

Понятие сделки законодателем закреплено в статье 153 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) и подразумевает под собой «действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей» [1].

Из данного определения следует, что сделки являются разновидностью юридического факта — конкретного жизненного обстоятельства, с которыми нормы права связывают возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей [6].

Исходя из приведенного определения, мы можем выделить основные признаки сделки, которыми являются:

  1. Целенаправленность. Сделки совершаются с определенной целью, направленной на изменение гражданских прав и обязанностей между субъектами права.
  2. Сделки совершаются как гражданами, так и юридическим лицами. Таким образом, сделки не обладают признаком эксклюзивности, они могут совершаться вне зависимости от лица, их совершающего.
  3. Процесс действия. Сделки обладают характером действия, согласно которому субъекты права предпринимают определенные шаги для достижения цели. Исходя из данного признака, совершение сделки возможно исходя из активного действия сторон.
  4. Правомерность. Сделки представляют собой правомерное действие, которое отвечает условиям российского законодательства. Таким образом, неправомерные действия лиц завуалированные под тип сделки, сделками являться не будут, так как они не отвечают признаку правомерности сделок.

Данное положение закреплено в пункте 50 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» [2]. Отношения, порождаемые различными договорами, регулируются различными нормами, закрепленными в разных отраслях российского законодательства. Таким образом, данные отношения имеют разную правовую природу, что и обуславливает квалификацию сделок в российском законодательстве.

Начать следует с того, что сделки могут быть классифицированы по виду и формам, прежде всего в соответствии с положениями § 1 главы 9 ГК РФ [1].

Следует отметить, что в действующем законодательстве при заключении ряда сделок предусматривается обязательное соблюдение той или иной формы.

Форма сделки представляет собой способ выражения действий одного или нескольких лиц для достижения необходимого результата и его фиксацию.

В соответствии со статьей 158 ГК РФ предусмотрено, что сделки совершаются устно или в письменной форме (простой или нотариальной) [1].

Сделка в устной форме может быть заключена, если законом или соглашением сторон не установлена письменная (простая или нотариальная) форма (п. 1 ст. 159 ГК РФ) [1].

Фактически устной сделкой можно назвать любые действия лиц, которыми изменяют или прекращают гражданские права и обязанности. Примерами устных форм сделок могут быть простейшие сделки купли-продажи, сделки на небольшие суммы денег. В том случае, если устная форма сделки невозможна в силу физиологических особенностей сторон, тогда может использоваться язык жестов.

Сделка в письменной форме совершается путем составления документа, выражающего ее содержание и подписанного сторонами, совершающими сделку, либо должным образом уполномоченными ими лицами.

Письменная форма сделок представляет собой письменное волеизъявление сторон сделки. Сделка считается выраженной на письме, если были соблюдены следующие условия:

1.Стороны сделки выразили свою волю на письменном носителе.

Законодатель не предусмотрел порядка составления письменного документа, который отражает содержание сделки. Таким образом, документ может быть написанным от руки, напечатанным или зафиксированным иным образом.

При заключении сделки в простой письменной форме в случае спора у стороны будет иметься документальное подтверждение заключения сделки и ее условий. Таким образом, простая письменная форма сделки является более безопасным способом изменения гражданских прав и обязанностей, чем сделка, совершенная в устной форме. Но законом могут быть установлены дополнительные требования, которым должна соответствовать форма сделки, например, совершенная на определенном бланке, скреплена печатью и далее, и предусмотрены последствия несоблюдения этих требований.

Если такие последствия не предусмотрены, применяются последствия несоблюдения простой письменной формы сделки (п. 1 ст. 162ГК РФ) [1].

При этом заключение сделки в устной форме не несет дополнительных расходов, и заключаются быстро и просто.

В соответствии с п. 1 ст. 158 ГК РФ установлена простая и нотариальная форма письменных сделок [1].

В простой письменной форме, за исключением сделок, требующих нотариального удостоверения, заключаются: сделки юридических лиц между собой и с гражданами, а также сделки граждан между собой на сумму, превышающую десять тысяч рублей, а в случаях, предусмотренных законом, — независимо от суммы сделки (п. 1 ст. 161 ГК РФ) [1].

Так, действующим законодательством обязательная нотариальная форма сделок предусмотрена для договоров ренты (ст. 584 ГК РФ), сделок, связанных с распоряжением недвижимым имуществом на условиях опеки и сделок по отчуждению недвижимого имущества, принадлежащего несовершеннолетнему гражданину или гражданину, признанному ограниченно дееспособным (ст. 54 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости») [1, 4].

Кроме того, соблюсти нотариальную форму письменной сделки будет необходимо при заключении договора залога доли или части доли в уставном капитале общества (п. 2 ст. 22 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью») [3].

Таким образом, сделки заключенные в устной форме не требуют дополнительных материальных и иных затрат в отличие от сделок заключенных в письменной форме, но при этом являются менее безопасным способом для фиксации своих действий для достижения необходимого результата.

Исходя из того, что сделки представляют собой важнейший институт гражданского права, существует множество оснований для их классификации. Однако единой классификации, которая в полной мере охватывала бы все сделки в российской гражданской науке нет. Классифицирующими признаками могут выступать такие параметры, как: количество сторон в сделке, имущественный интерес, который ложится в основу сделки, момент совершения сделки, период действия сделки. Для того, чтобы в полной мере изучить виды сделок, необходимо рассмотреть приведенные классифицирующие признаки [7].

Сделки в отличие от договоров могут быть односторонними, то есть для совершения сделки необходимо и достаточно выражения воли одной стороны. Основным признаком односторонней сделки выступает наличие обязанностей только для одной стороны, для других лиц обязанности могут наступать в случаях имеющегося соглашения с этими лицами или условий, установленных в законе. Например, в случае оформления завещания изъявление воли завещателя является основным признаком. Также необходимо отметить, что, хотя в односторонней сделке основой является волеизъявление одной стороны, эта сторона может быть представлена несколькими лицами.

Примерами односторонней сделки могут выступать

3.Организация публичного конкурса.

Также сделки могут быть двусторонними. В этом случае затрагивается воля двух сторон, что порождает обязанности у обеих сторон. Таким образом, воля сторон должна быть согласованной, так как оба субъекта сделки должны быть удовлетворены результатом сделки. Примерами таких сделок могут выступать различные договоры, указанные в ГК РФ. Например, договор найма. В данном договоре удовлетворяются интересы наймодателя и нанимателя.

Многосторонние сделки также входят в группу сделок по количеству сторон. Как следует из названия, сторон у данных сделок больше двух. В данных сделках выражается воля трех и более сторон, которые представляют свои собственные интересы. Примерами данных сделок может выступать учредительный договор, согласно которому несколько участников данного договора создают юридическое лицо, определяют порядок совместной деятельности данного лица, указывают свои обязанности и деятельность в данном лице [8].

Таким образом, по числу лиц, участвующих в сделке, сделки могут быть:

Наиболее распространенными и совершаемыми практически ежедневно являются двухсторонние сделки. Каждый гражданин практически ежедневно заключает сделки по покупке продуктов питания в продовольственных магазинах, оплате коммунальных услуг, услуг ателье. При этом невозможно однозначно выделить, какие сделки чаще совершает юридическое лицо.

— Следующим классифицирующим признаком выступает имущественный интерес сторон сделки. Согласно данному признаку сделки делятся на возмездные и безвозмездные.

Возмездная сделка — это сделка, в которой одна сторона предоставляет встречное исполнение другой стороне в зависимости от условий сделки. Встречное предоставление в возмездной сделке может выражаться, как в денежной, так и в натуральной форме оплаты. При этом, возмездность сделки не во всех случаях сопоставима с ее реальной стоимостью.

Следует учесть, даже если в договоре не оговорено встречное удовлетворение, это не означает, что договор является безвозмездным. В этом случае размер встречного предоставления определяется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги (п. 3 ст. 424 ГК РФ) [1].

Безвозмездные сделки — сделки, в которых одна сторона представляет другой стороне без получения платы или иного встречного исполнения. Данные сделки встречаются редко (договор дарения, безвозмездного пользования, договор поручения).

Как для гражданина, так и для юридического лица подавляющее число сделок являются возмездными: приобретение товара в магазине или выполнение работ, за которые исполнитель получает деньги.

— В зависимости от момента, с которого сделка считается заключенной, различают реальные и консенсуальные сделки.

Дифференциация сделок по данному принципу уходит корнями в древность. Еще в Древнем Риме выделялось три вида сделок: вербальные сделки (которые заключались устно, не требуя записи), литеральные (сделки, которые записывались на носитель) и реальные (которые заключались в момент передачи вещи). Данная классификация видоизменялась с течением времени и, таким образом, преобразовалась в консенсуальные и реальные сделки [9].

Консенсуальные сделки считаются заключенными с того момента, когда стороны достигли соглашения по всем существенным условиям договора. [5, стр. 136] Так, при приобретении бытовой техники момент заключения и исполнения договора может не совпадать, например, при приобретении крупногабаритной технике: когда дата доставки товара позднее, чем дата оплата за товар.

Реальные сделки считаются заключенными, если стороны достигли соглашения по всем существенным условиям договора, и произошла передача вещей. [5, стр. 136] То есть в данных сделках передача товара является заключением сделки, а не исполнением. К числу реальных сделок относятся договор перевозки грузов, договор хранения, договор безвозмездного пользования имуществом и другие.

— В зависимости от влияния основания сделки на ее действительность сделки могут быть каузальными и абстрактными.

Каузальная сделка — это сделка, исполнение которой непосредственно связано с ее содержанием. При заключении сделки без намерения на исполнения ее условий (продажа транспортного средства без фактической передачи транспортного средства покупателю) может быть признана мнимой (ничтожной).

Абстрактная сделка — это сделка, правовая цель которой из ее содержания не видна и ее осуществление (неосуществление) не влияет на действительность сделки. По действующему законодательству сделки по выдаче и передаче ценных бумаг отнесены к абстрактным сделкам.

Большинство сделок, заключаемых как юридическим лицом, так и гражданином, являются каузальными.

Касаемо периода действия сделок выделяются срочные сделки и бессрочные. Срочной будет сделка, в которой точно определены время вступления сделки в силу и момент ее прекращения. Основным свойством срочной сделки является обязательность наступления срока сделки. Также существует такое понятие как разумный срок. Разумным называется срок исполнения обязательства, который логически обоснован для совершения данного обязательства. Разумный срок является оценочным термином, таким образом разумность срока остается на усмотрение суда.

Также существуют бессрочные сделки. Бессрочными называются сделки без определенного срока вступления в силу, а также без определенного момента прекращения сделки. Примеров бессрочной сделки в российском гражданском законодательстве не так уж и много, однако можно выделить договор поручения, согласно которому лицо может поручить другому лицу какую-либо свою вещь без определенного срока поручения.

— В зависимости от того, связываются ли юридические последствия совершения сделки с обстоятельством, которое может наступить или не наступить, выделяют сделки обычные и условные.

В обычных сделках наступление прав и возникновение обязанностей происходят в порядке и в сроки, определенные законом или соглашением сторон.

В сделках, совершаемых под условием (условных сделках), возникновение или прекращение прав и обязанностей сторон поставлено в зависимость от обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит (ст. 157 ГК РФ) [1].

Действующее законодательство различает два вида условий: отлагательное и отменительное.

Сделка считается совершенной под отменительным условием, если стороны поставили прекращение прав и обязанностей в зависимость от обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит (п. 2 ст. 157 ГК РФ) [1]. В качестве примера сделки, заключенной под отменительным условием, можно привести договор аренды, в соответствии с которым арендатору предоставлено право пользования жилым помещением, принадлежащим арендодателю сроком на один год, при условии, что права и обязанности арендатора прекратятся, если в течение установленного срока арендодатель возвратится из зарубежной командировки.

Обычные и условные сделки, вне зависимости от вида условия, могут быть заключены как гражданами, так и организациями. При этом, совершая данный вид сделки, стороны сделки преследуют цель в виде создания желаемых правовых последствий, а не в виде совершить сделку данного вида классификации.

Хотелось бы выделить такие виды сделок как ничтожные и недействительные (оспоримые). Нормативно-правовое обоснование данных видов сделок раскрыто в ст. 166 ГК РФ [1]. В отличие от вышеперечисленных видов сделок, разделение сделок на ничтожные и недействительные производится на основании признания законности таких сделок. Недействительной сделка считается, если ее законность проверена судом, и в результате такой проверки сделка признана недействительной. Ничтожная сделка является недействительной вне зависимости от решения суда. При этом, для того чтобы применить последствия ничтожной сделки, то есть привести положения сторон сделки в первоначальное положение, необходимо получить судебное решение.

Подводя итог, можно сделать вывод, что как юридическим лицом, так и гражданином ежедневно заключаются те или иные сделки. Выделить определенный вид сделки, совершаемый наиболее часто, невозможно. При этом классификация сделок, установленная Гражданским кодексом РФ, в настоящий момент не является исчерпывающей. Следовательно, с учетом правоприменительной практики классификация сделок будет расширяться.

26. Понятие и виды сделок.

Сделка – правомерное действие граждан и юридических лиц, направленное на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Признаками сделки являются юридический факт, волевой акт, правомерное юридическое действие, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Состав сделки – совокупность определенных фактов, наличие которых необходимо в каждой сделке. Отклонение от указанных фактов влечет не те последствия, наступления которых желало лицо, совершая сделку. Объективная сторона характеризуется волеизъявлением сторон, которое может быть прямым, совершаемым в устной или письменной форме, или косвенным, лицо совершает такие действия, из сущности которых явно следует намерение заключить сделку. Субъективная сторона характеризуется обстоятельствами, характеризующими субъектов сделки.

Виды сделок: 1.По количеству участвующих сторон различают: а)Односторонние (для совершения необходимо выражение воли одной стороны); б) Двусторонние (выражение воли двух сторон); в) Многосторонние (выражение воли трех и более сторон); 2.По наличию встречного предоставления за исполнение обязанностей по сделке: а) Безвозмездные сделки при которых одна сторона обязуется передать что-либо другой стороне без получения за это встречного удовлетворения, например дарение; б) Возмездные сделки, которые порождают правоотношение, в силу которого каждая из сторон вправе требовать от другой определенного имущественного предоставления. например поставка, подряд; 3) По моменту совершения сделки различают: а) Консенсуальные сделки в корорых сделка считается совершенной с момента достижения соглашения между сторонами, например поставка, аренда; б)Реальные сделки при которых требуется достижение соглашения и одновременно передача имущества, например заем, хранение; 4) По значению цели различают: а) Каузальные сделки к которым относятся почти все сделки, цель в них прямо выражена, например купля-продажа; б) Абстрактные сделки в которых основание не указывается, цель совершения не ясна, например вексель;

Кроме того, существует деление сделок на срочные, в которых момент ее действия и прекращения не определяется и бессрочные, в которых определен момент вступления сделки, действие либо момент ее прекращения. Форма сделки – это способ выражения воли сторон к совершению сделки. Существуют устная и письменная формы. Несоблюдение формы сделки влечет ее недействительность. Устно могут совершаться любые сделки в случае, когда законом или соглашением не установлена письменная форме, когда сделки исполняются при самом их совершении, за исключением сделок, требующих нотариального удостоверения, а также сделок, для которых несоблюдение простой письменной формы влечет недействительность и когда сделка совершается во исполнение письменного договора и имеется соглашение сторон об устной форме исполнения. В остальных случаях сделки должны заключаться в письменной форме. Необходима письменная форма, если сделку заключают между собой юридические лица или граждане в случае когда сумма сделки превышает 10 минимальных размеров оплаты труда. Обязательному нотариальному удостоверению подлежат в случаях, указанных в законе, например договор ренты, дарения, и сделки, связанные с землей и недвижимым имуществом, подлежат государственной регистрации и если это предусмотрено соглашением сторон.

27. Условия действительности сделок. Сделка считается действительной при соблюдении 4-х условий: 1)Первое условие относится к содержанию сделки и означает, что содержание сделки не должно противоречить закону, подзаконным нормативным актам. Содержание должно быть таким, чтобы его возможно было исполнить. 2) Второе условие относится к участникам сделки. Сделки могут совершать право и дееспособные лица. Участниками сделки могут быть и недееспособные лица, однако от их имени совершают сделку законные представители. Частично и ограниченно дееспособные лица на совершение сделок должны получить согласие родителей или попечителей, за исключением сделок, совершение которых допускается законом и, на совершение которых такого согласия не требуется. 3) Третье условие касается субъективной стороны сделки и означает необходимость соответствия воли лица, его волеизъявления. Воля — это определенное желание, намерение лица вступить в сделку, то есть его психическое состояние. Пока воля лицом не изъявлена, остается неизвестным его желание совершить сделку. Воля может быть изъявлена письменно, устно, с помощью конклюдентных действий и путем молчания. Например, при продаже доли земельного участка, находящегося в общедолевой собственности, необходимо предложить ее сначала сособственникам, а лишь потом другим посторонним лицам. Сособственникам дается месяц на то, чтоб они выразили свое желание или нежелание купить долю. 4) Четвертое условие сделки касается соблюдения ее формы. В устной форме, во-первых, совершается сделка, для которой законом или соглашением сторон не установлено письменная форма. Во-вторых, исполняемые при самом их совершении, за исключением сделок, для которых установлена нотариальная форма, и сделок, несоблюдение простой письменной формы, которых влечет их недействительность. В-третьих, сделки во исполнение договора, заключенные в письменной форме, могут по соглашению сторон совершаться устно, если это не противоречит закону, иным правовым актам и договору (ст. 159 ГК). Письменная форма должна совершаться путем составления документа, выражающего его содержание и подписанного лицами, совершающими сделку. Нотариальная форма сделок обязательна: а) в случаях, указанных в законе (залог земельного участка); б) в случаях, предусмотренных соглашением сторон (ст. 163).

Сделки с землей и недвижимым имуществом подлежат государственной регистрации (ст. 164 ГК). Несоблюдение нотариальной формы или требования государственной регистрации сделки влечет ее недействительность. Однако, если одна из сторон полностью или частично исполнила сделку, требующую нотариального удостоверения или государственной регистрации, а другая сторона уклоняется от такого оформления, то суд вправе по требованию исполнившей сделку стороны признать сделку недействительной. В этом случае последующее нотариальное удостоверение или регистрации не требуется (ст. 165 ГК). Некоторые сделки могут совершаться в форме так называемых конклюдентных действий, т.е. действий, которые сами по себе свидетельствуют о намерении лица вступить в сделку, хотя оно не выражено ни письменно, ни устно (гражданин передает кондуктору деньги за проезд, получает билет). Молчание стороны иногда является юридическим фактом, равнозначным по последствиям волеизъявлению. Оно признается волей в случаях, прямо предусмотренным законом или соглашением сторон (ст. 158 ГК).

28. Недействительность сделок. Недействительность сделки означает, что действие, совершенное в виде сделки, не порождает соответствующих ему юридических последствий, т.е. не влечет возникновения, изменения или прекращения гражданских прав и обязанностей (кроме тех, которые связаны с ее недействительностью). Согласно ГК все недействительные сделки подразделяются на ничтожные и оспоримые. Ничтожная сделка недействительна в силу закона в момент ее совершения, поэтому судебного решения о признании ее недействительной не требуется. Она не подлежит исполнению. Любые заинтересованные лица вправе ссылаться на ее ничтожность и требовать в судебном порядке применения последствий недействительности. Суд, установив факт совершения ничтожной сделки, констатирует ее недействительность и вправе применить соответствующие последствия по собственной инициативе (п. 2 ст. 166 ГК). Оспоримая сделка в момент ее совершения порождает свойственные действительной сделке правовые последствия, но по требованию исчерпывающе определенного в законе круга лиц такая сделка может быть признана судом недействительной по основаниям, установленным законом. Срок исковой давности по признанию недействительными оспоримых сделок составляет 1 год. Составы недействительных сделок, предусмотренные ГК РФ: 1. Сделки с пороками содержания. 1.1. Статья 168 ГК устанавливает общее правило о ничтожности сделки, противоречащей закону или иным правовым актам. Ничтожными в силу противоречия закону являются, к примеру, сделки по отчуждению государственными и муниципальными предприятиями имущества, закрепленного за ними на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, совершенные вопреки ограничениям, установленным в ГК. 1.2. Согласно ГК РФ сделки, совершенные с целью, противной основам правопорядка и нравственности, ничтожны потому, что представляют собой серьезные и опасные нарушения действующего законодательства, носят антисоциальный характер и посягают на существенные государственные и общественные интересы. 2. Сделки с пороками субъектного состава. 2.1. В соответствии с ГК РФ ничтожна сделка, совершенная несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет (малолетним). Это правило не распространяется на сделки, которые в соответствии с ГК РФ малолетним разрешено осуществлять самостоятельно. В интересах малолетнего совершенная им сделка может быть по требованию его родителей, усыновителей или опекуна признана судом действительной, если она совершена к выгоде малолетнего. 2.2. Согласно ГК РФ ничтожна сделка, совершенная гражданином, признанным недееспособным вследствие психического расстройства. В интересах гражданина, признанного недееспособным вследствие психического расстройства, совершенная им сделка может быть по требованию его опекуна признана судом действительной, если она совершена к выгоде этого гражданина. 2.3. В соответствии сГК РФ сделка, совершенная несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет без согласия его родителей, усыновителей или попечителя, в случаях, когда такое согласие требуется в соответствии с ГК, может быть признана судом недействительной по иску родителей, усыновителей или попечителя, то есть является оспоримой. Указанные правила не распространяются на сделки несовершеннолетних, ставших полностью дееспособными (вследствие вступления в брак или эмансипации). 2.4. Согласно ГК РФ сделка по распоряжению имуществом, совершенная без согласия попечителя гражданином, ограниченным судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами, может быть признана судом недействительной по иску попечителя, то есть является оспоримой. Данное правило не распространяется на мелкие бытовые сделки, которые в соответствии с законом разрешено совершать гражданину, ограниченному судом в дееспособности. 2.5. Под понятие сделок, выходящих за пределы правоспособности юридического лица, подпадают сделки, совершенные юридическим лицом в противоречии с целями деятельности, определенно ограниченными в его учредительных документах, т.е. за пределами специальной правоспособности, а также сделки, совершенные юридическим лицом, не имеющим лицензии на соответствующий вид деятельности. В этих случаях отсутствует такое условие действительности сделки, как необходимая для совершения сделки правоспособность юридического лица. Данные сделки могут быть признаны судом недействительными, если они совершены за пределами правоспособности юридического лица и при этом другая сторона знала или заведомо должна была знать о ее незаконности. 3. Сделки с пороками воли и волеизъявления. 3.1. В соответствии со ст.170 ГК РФ ничтожны мнимая и притворная сделки. Статья 170 ГК определяет мнимую сделку как сделку, совершенную лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, а притворную — как совершенную с целью прикрыть другую сделку. 3.2. В связи с несоответствием волеизъявления действительной воле стороны может быть признана недействительной сделка, совершенная под влиянием заблуждения, имеющего существенное значение. Лицом, управомоченным на предъявление иска, является сторона, действовавшая под влиянием заблуждения (ст. 178 ГК). 3.3. Сделка, совершенная под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной, или сделка, которую лицо было вынуждено совершить вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях, может быть признана судом недействительной по иску потерпевшего (ст. 179 ГК).

29. Правовые последствия признания недействительности сделок. В соответствии с ГК, недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения. Общим последствием недействительности сделок, которое применяется всегда, если иное не установлено законом, является двусторонняя реституция — обязанность каждой из сторон вернуть другой стороне полученное по соответствующей сделке. Данное последствие наступает, если одна или обе стороны полностью или частично исполнили сделку. При невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) каждая из сторон обязана возместить другой стороне стоимость полученного в деньгах, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом.

В некоторых случаях, специально установленных законом, исполненное обратно получает только одна сторона, являющаяся добросовестной, т.е. применяется не двусторонняя, а односторонняя реституция. Недобросовестной стороне ничего не возвращается: все то, что ею исполнено или подлежит исполнению, взыскивается в доход государства. Так, при совершении сделок под влиянием обмана, насилия, угрозы виновная сторона возвращает потерпевшему все полученное ею по сделке, а при невозможности возвратить полученное в натуре возмещает его стоимость в деньгах. Имущество, полученное потерпевшим от виновной стороны, а также причитавшееся ему в возмещение переданного этой стороне, обращается в доход Российской Федерации. При невозможности передать имущество в доход государства в натуре взыскивается его стоимость в деньгах. Специальным гражданско-правовым последствием недействительности сделки является мера конфискационного характера, — недопущение реституции. В случае, если сделка совершена с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, то при наличии умысла у обеих сторон такой сделки в доход Российской Федерации взыскивается все полученное ими по сделке. В случае исполнения сделки одной стороной с другой стороны взыскивается в доход Российской Федерации все полученное ею и все причитавшееся с нее первой стороне в возмещение полученного. Кроме вышеуказанных последствий, недействительность некоторых сделок вызывает еще одно последствие, специальное: обязанность недобросовестной стороны возместить потерпевшей стороне реальный ущерб. Данное правило применяется к сделкам граждан, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства, либо ограниченных судом в дееспособности, либо совершивших сделку в фактически недееспособном состоянии (п. 3 ст. 177 ГК), к сделкам несовершеннолетних (п. 1 ст. 172, п. 1 ст. 175 ГК). По ничтожным сделкам срок исковой давности составляет 3 года со дня, когда началось исполнение соответствующей сделки. В соответствии с ГК срок исковой давности по требованиям о признании оспоримой сделки недействительной и о применении последствий ее недействительности составляет один год со дня, когда истец узнал или должен был узнать об обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки недействительной, либо со дня прекращения насилия или угрозы, под влиянием которых была совершена сделка (п. 1 ст. 179 ГК).

30. Представительство. В силу представительства одно лицо (представитель) действует от имени и в интересах другого лица (представляемого) в отношениях с третьими лицами, непосредственно создавая, изменяя или прекращая гражданские права и обязанности для представляемого. Представитель — физическое или юридическое лицо, наделенное полномочием совершать от имени и в интересах представляемого юридически значимые действия. Физическое лицо должно быть полностью дееспособным. Юридическое лицо может быть представителем, если это не противоречит его уставным целям и видам деятельности. Представляемый — физическое или юридическое лицо, от имени которого совершаются юридически значимые действия. Согласно ГК не являются представителями лица, действующие хотя и в чужих интересах, но от собственного имени (коммерческие посредники, конкурсные управляющие при банкротстве, и т.п.). Представительство предполагает наличие двух лиц — представителя и представляемого. Представителями могут выступать все граждане и юридические лица, обладающие дееспособностью, кроме лиц, указанных в законе. Закон устанавливает случаи, когда представительство не допускается. В соответствии с ГК представитель не вправе совершать сделки от имени представляемого в отношении себя лично. Он не вправе также совершать сделки в отношении другого лица, представителем которого он одновременно является, кроме случаев коммерческого представительства.

Виды представительства. В зависимости от того, на чем основано полномочие представителя, различают следующие виды представительства: 1)законное представительство. При законном представительстве какого-либо специального оформления полномочий не требуется. Представительство в данном случае возникает непосредственно в силу указания закона. Например, в соответствии с Семейным кодексом РФ родители являются законными представителями своих детей и выступают в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в судах, без специальных полномочий. 2)представительство на основе гражданско-правового договора — договорное представительство. При договорном представительстве полномочие действовать от имени другого лица предоставляется на основании гражданско-правового договора. В частности, оно может содержаться в договоре поручения, агентском договоре. 3)представительство на основе акта уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления или на основании судебного акта. Так, опекун или попечитель назначается органом опеки и попечительства по месту жительства лица, нуждающегося в опеке или попечительстве. При этом опекунам и попечителям не требуется каких-либо иных специальных полномочий. 4) в соответствии с ГК полномочие может также явствовать из обстановки, в которой действует представитель (например, кассир в банке). Признак такой обстановки — фактическое нахождение человека за прилавком магазина, за кассой и т.п. 5)коммерческое представительство. Коммерческим представителем является лицо, постоянно и самостоятельно представительствующее от имени предпринимателей при заключении ими договоров в сфере предпринимательской деятельности. В изъятие из общих правил коммерческий представитель может одновременно представлять разные стороны в сделке с согласия этих сторон и в других случаях. Коммерческое представительство всегда возмездно. Особенности коммерческого представительства в отдельных сферах предпринимательской деятельности устанавливаются законом и иными правовыми актами.

31.Коммерческое представительство. Коммерческий представитель — это предприниматель, который постоянно и самостоятельно совершает от имени предпринимателей сделки, связанные с предпринимательской деятельностью. Он вправе представлять как одну сторону в сделке (традиционное представительство), так и обе стороны (продавца и покупателя, заимодавца и заемщика, подрядчика и заказчика, арендодателя и арендатора и т. п.). Учитывая особый характер подобного рода отношений, способных существенно затронуть интересы обеих сторон в сделке, Гражданский кодекс устанавливает ряд обязательных условий использования такой модели: а)стороны выразили согласие на одновременное коммерческое представительство или такое представительство предусмотрено законом; б) коммерческий представитель должен иметь прямо выраженные полномочия, предусматривающие его права на одновременное представительство. Такие полномочия могут содержаться в письменных договорах, которые обе стороны предполагаемой сделки заключили с коммерческим представителем, или в выданной каждой из них доверенности; в)коммерческий представитель обязан исполнять данные ему поручения с заботливостью обычного предпринимателя; г)коммерческий представитель обязан сохранять в тайне ставшие ему известными сведения о торговых сделках и после исполнения данного ему поручения. Поскольку коммерческое представительство осуществляется в сфере предпринимательской деятельности, договоры на коммерческое представительство предполагаются возмездными. При этом представитель вправе требовать уплаты обусловленного вознаграждения и возмещения понесенных им при исполнении поручения издержек. Так как представитель в равной мере отражает интересы обеих сторон, то закон предусматривает выплату вознаграждения и возмещение издержек сторонами в равных долях (при отсутствии иного порядка выплаты в договорах представительства). Особенности коммерческого представительства: 1. представитель должен быть предпринимателем; 2. представительство осуществляется на основании письменного договора и доверенности; 3. представитель может представлять интересы двух разных сторон по сделке с их согласия; 4. представитель может требовать вознаграждения и возмещения понесенных им издержек; 5. представитель обязан хранить в тайне сведения, ставшие ему известными в процессе исполнения поручения.

32.Доверенность Доверенность – особый документ, удостоверяющий полномочия. Доверенность является письменным уполномочием, выдаваемым одним лицом другому лицу для представительства перед третьими лицами. Доверенность должна быть оформлена надлежащим образом. Надлежащее оформление: простая письменная форма и описание полномочий представителя. При совершении сделок, требующих соблюдения нотариальной формы, доверенность долна быть нотариально удостоверена (кроме случаев, предусмотренных законом). К нотариально удостоверенным приравниваются: 1.Доверенности военнослужащих, находящихся на излечении, в госпиталях и иных медицинских учреждениях, удостоверенными начальниками, их заместителями по мед.части, старшими и дежурными врачами лечебного учреждения; 2. Доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет нотариальных контор и других органов, совершающих нотариальные действия, также доверенности рабочих и служащих, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командиром (начальником) этих частей, соединения, учреждения или заведения; 3.Доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальником соответствующих мест лишения свободы; 4.Доверенности совершеннолетних дееспособных граждан , находящихся в учреждениях социальной защиты населения, удостоверенные администрацией этого учреждения или руководителем соответствующего органа соц. Защиты населения.; 5. Доверенности на получение заработной платы, на получение вознаграждения авторов и изобретателей, пенсий, пособий, стипендий, вкладов граждан в банках и другого, удостоверенные в соответствующей организации (место работы, учебы и.т.д)

Срок действия доверенности: 1. Срок действия доверенности не может превышать трех лет. Если срок в доверенности не указан, она сохраняет силу в течение года со дня ее совершения. Доверенность , в которой не указана дата ее совершения , ничтожна. 2. Удостоверенная нотариусом доверенность, предназначенная для совершения действия, сохраняет силу до ее отмены лицом, выдавшим доверенность.

Виды доверенности: 1. общая (генеральная) доверенность на представление интересов доверителя во всех сферах; 2. специальная доверенность на совершение каких-то однородных действий; 3. разовая доверенность на выполнение определенного конкретного действия. Генеральная доверенность имеет место тогда, когда выдается доверенность на совершение действий, охватывающих всю сферу деятельности юридического лица или на общее управление всем имуществом гражданина. Такая генеральная доверенность выдается руководителю филиала юридического лица, филиал совершает точно такие же действия, как само юридическое лицо, только в меньшем объеме. Поэтому руководителю юридического лица, руководителя филиала выдают генеральную доверенность. Когда гражданин уезжает за рубеж, он может выдать генеральную доверенность на управление всем своим имуществом другому гражданину. Специальная доверенность имеет место тогда, когда доверенность выдается на совершение какого-то комплекса связанных между собой юридических действий. Скажем, такая специальная доверенность выдается юридическим лицом юрисконсульту для ведения всех дел в арбитраже, не на разрешение какого-то одного действия, а на комплекс действий, связанных с разрешением арбитражного спора. Разовая доверенность выдается, на совершение какого-то одного действия, одной конкретной сделки (например получение почтового перевода, подписание договора, составление акта и т.п.) и после его совершения она прекращает свое действие. ГК РФ определяет следующие случаи прекращения действия доверенности: 1) истечения срока доверенности; 2) отмена доверенности лицом, выдавшим ее; 3) отказ лица, которому выдана доверенность, исполнять полномочия; 4) реорганизация, ликвидация юридического лица, от имени которого выдана доверенность; 5) реорганизация, ликвидация юридического лица, которому выдана доверенность; 6) смерть лица, выдавшего доверенность, признание его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим; 7) смерть лица, которому выдана доверенность, признание его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *